Размер: A A A
Контраст: A A

Юридическая клиника

На базе кафедры «Гражданское право и процесс» работает юридическая клиника.

Целью нашей клиники является оказание бесплатной юридической помощи согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Юридическую помощь в нашей клинике оказывают студенты 3-4 курсов, обучающиеся по юридической специальности при кураторстве профессорско-преподавательского состава кафедры гражданского права и процесса .

Основное предназначение Юридической Клиники заключается в оказании бесплатной правовой помощи студентам и сотрудникам, нуждающимся в социальной поддержке, и организации постоянно действующей базы учебной и производственной практик студентов РГУПС. Деятельность Юридической Клиники по оказанию правовой помощи осуществляется исключительно на безвозмездных началах.

Часы работы:

Неделя НАД чертой:
10.05-11.35 - ВТОРНИК
12.05-13.35 - СРЕДА
12.05-13.35 - ЧЕТВЕРГ

Неделя ПОД чертой:
12.05-13.35 - ВТОРНИК
13.50-15.20 - ЧЕТВЕРГ

Аудитория Г519

В Юридическую Клинику также можно обратиться в письменной форме, оставив заявку по предлагаемой форме.

Положение о юридической клинике от 24.07.2019

Ответы на ранее заданные вопросы:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить: 8 мая 2024 года, как обычно, выплатили на работе заработную плату, только не в том размере, как раньше. Однако, когда в конце месяца я получила расчетный листок, выяснилось, что НДФЛ был удержан в размере 10 000 рублей, что составляет 20% от моей заработной платы, вместо положенных 13%. По моим расчетам, сумма НДФЛ должна составлять 6 500 рублей, что значительно меньше удержанной суммы. Это ошибка привела к тому, что моя фактическая заработная плата оказалась на 3 500 рублей меньше ожидаемой. Я хотела бы понять, как правильно оформить жалобу на работодателя, какие документы потребуются и какие действия следует предпринять для корректного перерасчета удержанного НДФЛ. Заранее благодарю за Вашу помощь и надеюсь на скорый ответ.

Здравствуйте, Алиса Сергеевна!

Излишне удержанный НДФЛ должен быть возвращен работнику работодателем. Как это сделать правильно, ФНС России разъяснила в Письме от 28.02.2024 № БС-4-11/2235. Вы должны написать заявление работодателю на возврат НДФЛ, обязательно указав в нем банковский счет для перечисления денег (ст. 231 НК РФ). Срок возврата НДФЛ – 3 месяца со дня получения заявления. Возврат налога после этого срока будет считаться нарушением, и компании придется выплатить Вам проценты за каждый календарный день просрочки по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Причин, из-за которых бухгалтер может удержать с выплат в пользу работников лишние суммы НДФЛ, множество: от банальной арифметической ошибки в расчетах до необходимости пересчитать налог при изменении налогового статуса работника. Учтите, что переплата не должна быть связана с изменением вашего налогового статуса по окончании года (п. п. 1, 1.1 ст. 231 Налогового кодекса Российской Федерации).

Для ознакомления, вот краткая характеристика дальнейших действий работодателя (его бухгалтера) по возврату излишне удержанных средств.

Самый удобный способ возврата для работодателя – зачесть ее при расчете НДФЛ при выплате очередной заработной платы работнику. Налоговая база по НДФЛ в отношении каждого работника определяется нарастающим итогом с начала года с учетом сумм налога (п. 3 ст. 226 НК РФ). Но зачет возможен только в пределах текущего налогового периода, то есть календарного года. Перед тем как провести зачет, бухгалтер проверяет, чтобы излишне удержанный НДФЛ был по тем выплатам, дата фактического получения которых приходится на тот же год, что и переплата. Сумму излишне удержанного налога вычитают из НДФЛ, начисленного при новой выплате в пользу работника. Это допустимо только при условии, если сумма предстоящих платежей по НДФЛ окажется больше, чем сумма, которую нужно вернуть работнику.

В том случае, если оказывается, что не удастся вернуть сумму излишне удержанного НДФЛ в течение трех месяцев, в ИФНС направляют заявление на возврат налога и документы, подтверждающие переплату: налоговые регистры. Налог вернут на расчетный счет организации в течение месяца, и можно будет перевести деньги на счет работника. Налоговое законодательство позволяет вернуть излишне удержанный НДФЛ за счет собственных средств работодателя, чтобы успеть в 3-х месячный срок.

 

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-1-007 Ребрина Анна.

Здравствуйте! Я заключил с другом договор займа с процентами 31 мая 2024г, сроком действия до 31 мая 2025 года на сумму 400 000 рублей под 20 %. Мой друг собирается в качестве залога взять мою машину, подскажите, может ли он это сделать? Как нам задокументировать этот процесс?

Здравствуйте, Константин!

По договору залога залогодатель передает имущество в залог, а залогодержатель при нарушении обязательства должником вправе получить удовлетворение из стоимости этого имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Залогодатель и должник могут быть разными лицами (п. 1 ст. 334, п. 1 ст. 335 ГК РФ). Чтобы согласовать условие о предмете договора, опишите заложенное имущество (предмет залога) и раскройте, в чем состоит обеспечиваемое обязательство. Без этого условия договор будет считаться незаключенным. Укажите, какое имущество передается в залог. Перечислите его отличительные признаки и опишите состояние. Заложить можно почти любое имущество, в том числе то, которое залогодатель приобретет в будущем.

Опишите обязательство. Укажите, в чем оно заключается, его размер и срок исполнения. Можно подробно описать обязательство или сослаться на договор, из которого оно возникло или возникнет в будущем (п. 1 ст. 339 ГК РФ, п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23).

 

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-1-007 Моисеенко Александр.

Здравствуйте! Я написал книгу «Пчёлки» и хочу заключить с издательством «Ростовлитература» договор, в соответствии с которым они будут издавать мою книгу. Какие условия должны быть в договоре? Какие права у меня есть? Какой договор нужно заключить?

Добрый день, Евгений! Вы можете заключить с издательством лицензионный договор. Если вам необходимо, чтобы только это издательство и прописанная в договоре типография имели права на распространение вашей книги, то лицензия должна быть исключительной. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата авторского труда (книги) (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). 

Если лицензионным договором не установлено иное, лицензиар может заключать аналогичные договоры и с другими лицами (простая (неисключительная) лицензия). Вместе с тем в договоре может быть предусмотрено, что лицензиар такого права не имеет (исключительная лицензия) (п. п. 1, 2 ст. 1236 ГК РФ). При этом в одном договоре в отношении одних способов использования объекта интеллектуальной собственности может быть предусмотрена исключительная лицензия, а в отношении других способов – неисключительная (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по лицензионному договору на условиях исключительной лицензии. За исключением случая, когда лицензионным договором предусмотрено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора (п. 2 ст. 162, п. 2 ст. 168, п. 2 ст. 1235 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных правовых актах определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).

По общему правилу лицензионный договор предполагается возмездным. Поэтому лицензионный договор, в котором прямо не оговорена его безвозмездность и в то же время не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, считается незаключенным. Однако сторона, которая приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по такому договору либо иным образом подтвердила его действие, не вправе ссылаться на незаключенность договора (п. 5 ст. 1235, п. 3 ст. 432 ГК РФ, п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

 

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-1-007 Соломка Данил.

Добрый день! Мы с мужем сейчас планируем разводиться, но сам процесс раздела имущества кажется очень тяжелым. Я делала ремонт в квартире, которую брали в ипотеку после свадьбы, но муж платил за большую часть ипотеки (за исключением первого взноса), также имеется машина, купленная на общие средства и еще имущество. Идти в суд и делить его долго и тяжело – не хочется. Мы уже договорились, кто с каким имуществом останется после развода, в суде делить имущество не хотим. Я слышала, что если претензий на имущество не будет, то можно в ЗАГСе развестись. Подскажите, можем ли как-то разделить имущество и оформить, кто какое имущество имеет право забрать в собственность, чтобы не пришлось обращаться в суд?

Здравствуйте, Елена!
Вы можете составить соглашение о разделе общего имущества супругов, а после заверить его у нотариуса. Тогда соглашение будет иметь силу исполнительного документа. Соглашение должно содержать:
1) данные супругов: Ф.И.О, данные документов, удостоверяющих личность, адрес места жительства;
2) информацию о заключении брака: дату его заключения, серию и номер свидетельства о заключении брака. Если брак расторгнут, указываются аналогичные сведения о расторжении брака;
3) сведения о подлежащем разделу недвижимом имуществе: перечень такого имущества и его индивидуальные характеристики (наименование, адрес, кадастровый номер, площадь, для земельных участков – также вид разрешенного использования);
4) порядок раздела недвижимого имущества. При этом супруги вправе: указать, какое имущество передается в собственность каждого из супругов, в том числе определить доли каждого из супругов в праве на общее имущество и выделить их в натуре (с образованием отдельных объектов недвижимости) (п. 1 ст. 254 ГК РФ); определить доли каждого из супругов в общем имуществе.
При определении долей в жилом помещении следует учесть, что площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из них, не должна составлять менее 6 кв. м общей площади жилого помещения на каждого собственника. Соглашение, заключенное с нарушением этих правил, является ничтожным (ч. 1.1 ст. 30 ЖК РФ).
В случае раздела недвижимого имущества в натуре следует учитывать, что образуемые объекты недвижимости должны соответствовать установленным требованиям. В частности, должна иметься возможность эксплуатировать жилые помещения независимо друг от друга (они должны иметь отдельные входы и собственные коммуникации, соответствовать техническим и санитарно-гигиеническим требованиям), для чего может потребоваться их перепланировка (реконструкция). Соглашение о разделе общего имущества супругов, так же как и соглашение об определении долей супругов в общей собственности, необходимо удостоверить у нотариуса (п. 2 ст. 38 СК РФ; Письмо Росреестра от 31.03.2016 № 14-исх/04224-ГЕ/16).
В случае выдела долей супругов из общего имущества в натуре, после того как образующиеся в результате раздела объекты недвижимости будут сформированы, следует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ. Результатом этих работ будет технический и (или) межевой план образуемых объектов недвижимости (ст. ст. 22, 24 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ч. 1 ст. 35 Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ).
Заключенное соглашение является основанием для государственной регистрации права собственности (общей долевой собственности) на недвижимое имущество (п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона № 218-ФЗ). Для этого в Росреестр в установленном порядке представляется заявление и необходимые документы.
Если договор, на основании которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве собственности на недвижимое имущество), удостоверен нотариально, нужно представить в Росреестр заявление и прилагаемые к нему документы обязан, по общему правилу, нотариус (ч. 1, 2 ст. 14, ст. 18 Закона № 218-ФЗ; ч. 1 ст. 15, ст. 55 Основ законодательства о нотариате). Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпискойиз ЕГРН (ст. 28 Закона № 218-ФЗ).

Консультацию провела: магистрант гр. РПМ-1-007 Мирошник Диана.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СВОЕМ БАНКРОТСТВЕ БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СУД, ЕСЛИ Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК ИП, НЕ ИМЕЮ ИМУЩЕСТВА, ДОЛЖЕН БАНКАМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО МОИМ ДОЛГАМ ЗАВЕРШЕНО?

Уважаемый Иван. Вы можете обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве при соблюдении условий, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, общий размер Ваших денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, рассчитанных в установленном порядке, должен составлять не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб.
При этом необходимым условием является также наличие одного из оснований предусмотренных п. 1 ст. 223.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В данном случае таким условием является то обстоятельство, что в отношении Вас окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю ввиду отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание, и не имеется иных неоконченных или непрекращенных исполнительных производств по взысканию денежных средств, возбужденных после возвращения исполнительного документа взыскателю.
В связи с этим Вы можете обратиться в МФЦ с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке.
Консультацию составил Табелек Олег, магистрант гр. РПМ-1-007

Я работаю в медучреждении врачом-терапевтом, имею дополнительную специализацию и сертификат специалиста, как врач-диетолог. При этом у самой клиники лицензии на диетологию нет. Могу ли я рекламировать свои услуги в этой клинике, используя контактные данные этой организации?

Здравствуйте, Софья!

В соответствии с № 38 - ФЗ «О рекламе», в ст.3 под рекламой понимается любая информация, которая распространяется в разных формах и разными способами и направлена на неопределенный круг лиц. Основное назначение рекламы – привлечь внимание к услуге или продукту, помочь его продвижению на рынке. Объектом рекламы, как устанавливает закон, могут быть товар, услуга или работа, результаты какой-либо интеллектуальной деятельности и т.д.

Когда медучреждение запускает какую-либо рекламу, объектом рекламирования в этом случае является не врач или организация, а оказываемые в организации услуги. Если врач все же решил в этом случае рекламировать свои услуги, используя контактные данные организации, которая не имеет разрешительной лицензии на диетологию, необходимо учесть следующее: рекламодатель отвечает за достоверность рекламы; в рекламе должна содержатся информация о товаре и условиях его приобретения. Согласно ч. 3 ст. 5 N 38 – ФЗ при этом не допускается искажение смысла информации, которые могут ввести потребителя в заблуждение.

Таким образом, согласно ст. 14 ФЗ № 135 «О защите конкуренции» мы видим, что, размещая такую рекламу, врач может ввести потребителей своих услуг в заблуждение. Если пациент увидит рекламу об оказании услуг врача-диетолога в медучреждении или его рекламных материалах, он может подумать, что эту услугу оказывает и само медучреждение, что не соответствует действительности, т.е. эта организация даже не имеет лицензии на соответствующую деятельность.

 Кроме того, если мы обратимся к ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей», мы узнаем еще об одном требовании из п. 2 ст. 9. Поскольку пациентам оказывается услуга, которая подлежит лицензированию, в рекламе такой услуги потребителю должна сообщаться информация о номере медицинской лицензии и сроках ее действия. Очевидно, что в рассматриваемой ситуации ни медучреждение, ни врач предоставить такую информацию не смогут.

 

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-006 Пежнова Вера

Здравствуйте, разъясните пожалуйста какую ответственность несет перевозчик по договору перевозки груза автомобильным транспортом, заключенному с гражданином, если груз был застрахован а перевозчик попал в ДТП в результате чего груз был поврежден?

Уважаемая Ирина. При страховании груза требование о выплате страхового возмещения предъявляется страховой компании, которая обязана выплатить страховое возмещение по договору страхования при наступлении страхового случая.

Далее страховщик может реализовать право требования, перешедшее к нему в порядке статьи 965 ГК РФ, путем предъявления иска непосредственно к причинителю вреда - перевозчику. И перевозчик будет нести ответственность перед страховой компанией.

Данный вывод следует из анализа материалов судебной практики (ситуация с гражданином может быть решена таким же образом). По одному из дел организация (клиент) и фирма (экспедитор) заключили договор транспортной экспедиции, по условиям которого клиент поручил экспедитору организовать перевозку груза (двигатели). Фирма (страхователь) и страховая компания (страховщик) заключили договор страхования, по которому страховщик застраховал гражданскую ответственность экспедитора за вред, причиненный имущественным интересам других лиц в результате утраты, гибели или повреждения (порчи) груза, принятого страхователем для экспедирования.

Экспедитор (заказчик) и общество (перевозчик) заключили договор перевозки грузов автомобильным транспортом, по которому перевозчик обязался доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а также нести имущественную ответственность в рамках договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество приняло груз к перевозке. В процессе доставки груза произошло ДТП с участием автомобилей, перевозивших груз. При сдаче груза обнаружено его повреждение.

Признав произошедшее событие страховым случаем, страховая компания выплатила выгодоприобретателю - организации страховое возмещение.

Ссылаясь на то, что в порядке суброгации к страховой компании перешло право требования ущерба с причинителя вреда, страховщик обратился в арбитражный суд с иском к обществу (перевозчику) о взыскании ущерба, причиненного застрахованному имуществу в процессе перевозки.

Отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в правоотношении по страхованию ответственности, в рамках которого истец произвел страховое возмещение потерпевшему (выгодоприобретателю), лицом, ответственным за убытки, является сам страхователь (фирма), застраховавший свою ответственность. Факт выплаты истцом страхового возмещения не порождает у страховщика права требования, поскольку по договору страхования ответственности при наступлении ответственности у страхователя (фирмы), являющегося лицом, ответственным за убытки, возникает не право требования, а обязанность возместить вред потерпевшему, который за него возмещает страховщик. Суды указали, что при страховании ответственности суброгация невозможна. Кроме того, суды сделали вывод о том, что договор страхования заключен в нарушение статьи 932 ГК РФ и не может являться основанием для предъявления требований, вытекающих из него, к третьим лицам в силу его ничтожности.

При рассмотрении кассационной жалобы суд округа установил, что выводы нижестоящих судов об отсутствии у истца права на суброгацию в связи с исполнением договора страхования ответственности экспедитора и ничтожности указанного договора не соответствуют статьям 168, 932, 965 ГК РФ, в связи с чем отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Суд округа указал, что лицом, ответственным перед выгодоприобретателем за причиненные убытки в застрахованном имуществе, является сам страхователь. В этом случае страховщик, выплативший выгодоприобретателю страховое возмещение, не может предъявить в порядке суброгации требование страхователю, который заключает договор страхования именно с целью уменьшить или исключить риски возложения на него ответственности за несохранность имущества. Если убытки в застрахованном имуществе, за которые является ответственным страхователь, возникли вследствие виновных действий или бездействия третьих лиц, страховщик на основании статьи 965 ГК РФ получает право требования самого страхователя к лицу, ответственному за возмещенные в результате страхования убытки, из обязательства, связывающего это лицо и страхователя.

Таким образом, выплатив страховое возмещение, истец получил право требовать возмещения ущерба. Направляя дело на новое рассмотрение, суд округа указал, что суды должны исследовать совокупность обстоятельств, необходимых для взыскания ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего исполнения обязательства по договору перевозки (Постановление АС СЗО от 04.02.2021 по делу № А56-124186/2018).

При новом рассмотрении суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь правовой позицией, изложенной судом округа, удовлетворили иск, указав, что страховщик реализовал право требования, перешедшее к нему в порядке статьи 965 ГК РФ, путем предъявления иска непосредственно к причинителю вреда - перевозчику.

 

Консультацию провел магистрант гр. ППМ-001 Михайлов В.В.

Здравствуйте, 12 мая 2023 года я должен был вылететь международным рейсом в г. Гюмри, у меня был приобретен тур по Армении. Но в результате переноса времени вылета о чем меня не уведомили я не смог воспользоваться туром в результате чего моя путевка «пропала». Авиакомпания отказалась вернуть мне стоимость путевки и билета. Какие требования я могу предъявить?

Уважаемый Петр. Согласно п. 1 ст. 102 Воздушного кодекса Российской Федерации юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммерческие воздушные перевозки, обслуживание пассажиров, при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, установленные федеральными авиационными правилами.

Согласно п. 74 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82, в случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, грузоотправителей, с которыми заключен договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом.

В соответствии с требованиями абз. 8 п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 3 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Таким образом Вы можете потребовать: возврата стоимости билета, возмещения убытков, компенсации морального вреда.

 

Консультацию провел магистрант гр. ППМ-001 Далгатов М.М.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, Я ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ БАНКА ПАО «БАНК ВТБ». В МАРТЕ 2023 ГОДА МНЕ ПОЗВОНИЛ МОШЕННИК, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВИЛСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА. ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА МНЕ ПО СМС ПРИШЕЛ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ КОД С СООБЩЕНИЕМ НА ЛАТИНИЦЕ, КОТОРЫЙ Я СООБЩИЛА СОБЕСЕДНИКУ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДАННОГО КОДА МОШЕННИКИ ВЗЯЛИ НА МЕНЯ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 700 000 РУБ., А ЗАТЕМ ОТПРАВИЛИ ИХ НА СЧЕТ НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА В ДРУГОМ БАНКЕ. Я ОБРАТИЛАСЬ В БАНК И ПОПРОСИЛА ПРИЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, НО ПОЛУЧИЛА ОТКАЗ. СЛУЖАЩИЙ БАНКА АРГУМЕНТИРОВАЛ ЕГО ТЕМ, ЧТО Я ПОДПИСАЛА КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР С ПОМОЩЬЮ УНИКАЛЬНОГО СМС-КОДА, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ НА МОЙ ТЕЛЕФОН. Я САМА, БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ДАВЛЕНИЯ СООБЩИЛА ЕГО СОБЕСЕДНИКУ И ТЕМ САМЫМ НАРУШИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. БАНК НЕ ЗНАЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ И ДЕЙСТВОВАЛ ЗАКОННО. РАЗЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? ДЕНЕГ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ У МЕНЯ НЕТ.

Уважаемая Валентина. Вам необходимо написать заявление в полицию, чтобы возбудить уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Также необходимо подать исковое заявление в суд.

Мошенники взяли кредит и перевели деньги в другой банк при помощи одного действия — введения уникального кода, который сопровождался сообщением на латинице, а это нарушает п. 2 ст. 8 закона «О защите прав потребителей» о предоставлении информации на русском языке.

Деньги взяли в кредит и тут же перевели на другой счет — это подозрительное действие, и в таких случаях банк должен принимать повышенные меры предосторожности. Финорганизации следовало разобраться, кому в действительности направляются средства. Упрощенный порядок согласования кредита противоречит порядку заключения договора потребительского кредита, который устанавливает закон «О потребительском кредите», и не обеспечивает гарантии прав потребителя финансовых услуг. По закону договор нужно составлять письменно, в нем в виде таблицы указывают индивидуальные условия и отмечают полную стоимость кредита. Получается, что СМС-код заменяет подробный кредитный договор, который должны составлять клиент и банк. Что не соответствует требованиям действующего законодательства.

В связи с чем, Ваш банк должен аннулировать заключенный мошенниками от вашего имени кредитный договор.

Консультацию провел магистрант группы ППМ-001 Поротиков Никита

Добрый день! Мной было написан рассказ. Недавно наткнулась на сайт, который без спроса опубликовал мое произведение. Как правильно защитить свои авторские права?

Здравствуйте, Екатерина!

Для того, чтобы отправить претензию о нарушении авторского права в порядке досудебного спора или искового производства, необходимо выяснить личность нарушителя или определить владельца ресурса на котором расположен чужой контент. Если нарушение было обнаружено в печатном издании — там указаны выходные данные, поэтому письмо с претензией можно направить по почте в издательство.

Если авторские права нарушены на веб-сайте, по умолчанию в качестве ответчика привлекается владелец доменного имени, поскольку он несет ответственность за размещенный контент — его можно найти через специальный сервис, например, whois.com. Контактные данные могут быть указаны в разделах «О нас» и «Контакты». На крупных сайтах и платформах можно обратиться в службу поддержки или оставить заявление по специальной форме.

Если интеллектуальную собственность автора разместили на веб-сайте, но информации о владельце доменного имени нет, можно обратиться к хостеру (владельцу площадки).

Согласно статье 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации авторскими правами законодатель признает интеллектуальные права на произведение науки, литературы и искусства.

Авторские права (неимущественного характера) включают в себя следующие:

-право на авторство – право признаваться автором произведения;

-право на имя– право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно;

-право на обнародование своего произведения в любой форме;

-право на защиту своей репутации;

-право на неприкосновенность произведения – не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, а именно:

- литературные произведения;

-драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

- хореографические произведения и пантомимы;

- музыкальные произведения с текстом или без текста;

- аудиовизуальные произведения;

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

- фотографические произведения;

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы;

- другие произведения.

- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

- производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;

- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

По общему правилу, любое использование охраняемого произведения будет правомерным только в случае получения пользователем от обладателя авторских прав надлежащего разрешения на такое использование.

Любое использование произведения в нарушение исключительных полномочий автора или другого обладателя авторских прав является незаконным.

Если право нарушено, то необходимо направить иск о нарушении авторского права. Но перед этим рекомендуем направить претензию в адрес лица, незаконно использующего изобретение или иной объект авторского права.

Предъявить претензию (обвинение) в случаях нарушения авторских прав может любое заинтересованное физическое лицо, в первую очередь потерпевший, а также юридическое лицо.

Перед тем как подавать иск о нарушении авторских прав, необходимо:

  • оценить перспективы. Правовая сфера не всегда позволяет добиться желаемого результата, даже если истец прав. Поэтому предварительно необходимо оценить вероятность вынесения решения судом в пользу истца;
  • определиться с выбором судебной инстанции. Такие заявления могут рассматриваться судом общей юрисдикции или арбитражным судом. Обычно заявление подается в суд по месту жительства ответчика;
  •  определиться с нарушителем авторских прав, который будет выступать в качестве ответчика. Если права авторов были нарушены в интернете, то ответчиком будет выступать лицо, нелегально опубликовавшее произведение, а также владелец площадки;
  • зафиксировать преступление. При установлении факта нарушения его необходимо наиболее полно и объективно зафиксировать, т.к. существует возможность безвозвратного удаления контента;
  • подготовить исковое заявление и подать его в суд.

Чтобы доказать нарушение прав авторов в интернете, можно воспользоваться следующими способами:

  •  простым скриншотом. Его может сделать любой пользователь. Для этого не потребуется затрат времени и денег;
  • показаниями свидетелей. Используются в редких случаях. Обычно в качестве дополнения к скриншоту или при отсутствии других доказательств, подтверждающих нарушение авторских прав в интернете. Для принятия этих показаний судом свидетели должны точно изложить сведения, распространенные в интернете;
  •  возможностью предоставления материала, который был распространен в интернете, для обозрения в суде при рассмотрении дела. Этим способом можно воспользоваться только в том случае, если материал не был удален из интернета.

Затем необходимо составить претензию и отправить ее нарушителю заказным письмом с уведомлением, а копию, заверенную нотариусом, оставить себе. В претензии необходимо потребовать прекратить незаконное использование интеллектуальной собственности, а также предъявить другие требования, касающиеся возмещения убытков, признания авторских прав и другие.

Если нарушителем не были выполнены требования, то необходимо подготовить иск, с которым потом обратиться в соответствующую судебную инстанцию. Заявление от частного лица подается в районный суд по месту регистрации ответчика, а от юридического лица – в Арбитражный суд.

Если после отправления претензии разногласия не были урегулированы, или если правообладатель не хочет решать вопрос в досудебном порядке, необходимо подавать иск в суд.

Учитывая изложенное, рекомендуем направить претензию о нарушении авторских прав. Если в добровольном порядке организация не возместит компенсацию за нарушение авторских прав, то необходимо защищать свои права в судебном порядке.

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-006 Абдрахимова Валерия.

Имеет ли право охранник в магазине делать досмотр личных вещей на выходе - сумки или пакета, если при входе в магазин я отказалась класть их в камеру хранения?

Постоянные досмотры, которые проводятся охраной магазина, являющиеся явными злоупотреблениями, нарушают конституционное право граждан на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции РФ. Показать сумку или пакет по требованию охранника – ПРАВО, а НЕ ОБЯЗАННОСТЬ покупателя. Требовать совершения этих действий либо применять силу охранник не вправе. Охранник в магазине вправе при наличии подозрения вызвать полицию и попросить потребителя дождаться ее приезда.


Консультацию провел: студент группы ПГБ-4-022 Губанов С.П.

Как разграничить находку от кражи ?


Самым дискуссионным вопросом в деятельности судебных и правоохранительных органов, является соотношение кражи и находки. 
Если мы обратимся к гражданскому и уголовному законодательству, то ст.227 ГК РФ устанавливает, что лицо нашедшее вещь обязано незамедлительно уведомить собственника, потерявшего вещь или кого-либо другого из известных ему лиц, которые имеют право получить данную вещь. Нашедший вправе хранить ее у себя или сдать на хранение в полицию, а т.ж в органы местного самоуправления. 
А в соответствии со ст.158 УК РФ, кража – это тайное хищение чужого имущества, совершенное с корыстной целью
Казалось бы, все понятно после рассмотрения двух данных норм, но не сосем так. Наиболее остро стоит проблема соотношения понятий «находка», «бесхозная вещь» и «кража чужого имущества».  
Кража – это:

  1. Действия, совершенные с корыстной целью
  2. Противоправные действия 
  3.  Безвозмездное изъятие вещи 
  4.  Причинение ущерба собственнику.

И для того что бы в содеянном был состав преступления кража ст.158 УК РФ, одновременно необходимо совокупность всех данных элементов. Если один элемент отсутствует, то соответственно состава преступления кража не будет. 
Поэтому на практике, действия, направленные на кражу белья, висящего перед домом, велосипеда, стоящего на улице, коляски и т.д. несомненно будет квалифицироваться как кража. Но в повседневной жизни абсолютно каждого человека бывали моменты, когда он находил телефон, либо брошенный кошёлке. В данной ситуации уже не так просто квалифицировать содеянное, что же это будет «находка» или «кража». 
Как правило в общих чертах «владение вещью» подразумевает гораздо больше чем просто держать вещи в руках. Все вещи, находящиеся в транспорте, в доме, помещении, хранилище и т.д. считаются находящимися во владении лица, которому принадлежит соответствующе место, где находиться вещь. 
Вещи же, которые оставили (забыли) собственники, например, на вокзале, в аэропорту, в самолёте, в поезде, считаются собственностью данных лиц. Поэтому если собственник оставил сумки и отошел за кофе, то завладение сумкой будет считаться кражей чужого имущества. 
Если вдруг пассажир, забыл телефон или кошелёк в такси, в поезде, а проводник, водитель или иной пассажир забирают ее, то они совершают кражу.
Таким образом, найденная вещь будет считаться находкой в соответствии со ст.227 ГК, только лишь в случае, если лицо нашедшее вещь предпримет все действия, направленные на передачу ее собственнику. То есть, дальнейшее активное поведение лица, направленное на нахождение собственника, исключает уголовную ответственность по ст.158 УК РФ.


Консультацию провели: студенты 3 курса группы ПУБ-025 Гализа Дарья и Кабузихин Андрей под руководством к.ю.н., доцента, доцента кафедры Гражданское право и процесс Скворцовой Т.А.

Запрещено ли теперь покидать территорию города или области? Будут ли теперь досматривать машины, кто и где?

Согласно Указу Президента от 19 ноября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756"  предусматривается введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по субъектам, где введен режим средней готовности, и ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Решения по реализации установленных указом мер, сроки и условия проведения конкретно в Ростовской области принимает губернатор, реализацию осуществляет специально созданный оперативный штаб. Пока что нормативно-правовых актов, устанавливающих распоряжения губернатора по реализации данных мер не принято. Они могут и не приниматься вовсе, поскольку перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями губернатора Ростовской области Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации.

Каких жителей и куда будут переселять?

Согласно Указу Президента от 19 ноября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" планируется отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений. Кого конкретно, куда и в какие сроки будут или не будут отселять устанавливается решением губернатора Ростовской области в составе оперативного штаба. Пока законодательных распоряжений по данному вопросу не установлено.

Что означает особый режим работы на объектах? Каким образом будет осуществляться усиление охраны важных государственных объектов?

Согласно Указу Президента от 19 ноября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" введодится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды означает усиление охраны данных объектов; организация разработки и осуществление мер по предупреждению терроризма, предотвращение техногенных катастроф, обеспечение пожарной безопасности и охране общественного порядка; введение контроля за работой объектов, использование их работы для нужд обороны. Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями губернатора Ростовской области Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации.

Кто ответственен за осуществление мер, проводимых при введении среднего уровня реагирования в Ростовской области?

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации. В Ростовской области ответственным лицом является губернатор - Голубев Василий Юрьевич. Дополнительно указом предусмотрена необходимость создать в Ростовской области оперативный штаб субъекта Российской Федерации. Руководителем оперативного штаба субъекта Российской Федерации является губернатор Ростовской области. В состав оперативного штаба включаются представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители соответствующих территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и организаций. Таким образом, решения по реализации установленных указом мер, сроки и условия проведения конкретно в Ростовской области принимает губернатор, реализацию осуществляет специально созданный оперативный штаб. Пока что нормативно-правовых актов, устанавливающих распоряжения губернатора по реализации данных мер не принято.

На каких территориях ввели средний уровень реагирования?

Средний уровень реагирования согласно Указу Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" вводится с 19 октября 2022 года на  на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя

Что означает средний уровень реагирования? Когда его могут ввести и кто? Какие последствия при введении среднего уровня реагирования?

Как такого термина «средний уровень реагирования» законодательством не предусмотрено. Данный термин вводится Президентов в Указе Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756". В соответствии с этим высшие должностные лица (органы исполнительной власти) Республики Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Собственно говоря указанные лица в соответствии с введенным режимом осуществляют следующие конкретные меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Добрый день! Год назад мною приобретался робот-пылесос в магазине Эльдорадо. К сожалению, не прошло и года, как пылесос перестал работать. Я обратился в сервисный центр, где мне выдали акт, согласно которому пылесос признан неработоспособным и подлежит списанию. С данным актом я обратился в магазин, где мне предложили выдать мне такой же новый пылесос или же вернуть деньги, но деньги мне предлагают по цене 2021, тогда как сейчас данный пылесос стоит дороже. Вопрос, по какой цене мне ориентироваться? Спасибо!

Ответ специалиста юридической клиники:

В соответствии с п.1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей", «потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Робот-пылесос является, технически сложных товаром, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 27.03.2019) "Об утверждении перечня технически сложных товаров"

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара..

По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;

нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Согласно п. 4 ст. 504 ГК РФ при возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

Таким образом, в случае возврата денежных средств уплаченных за товар, должен быть произведен перерасчет цены в соответствии с ценой на момент удовлетворения требования потребителя (или вынесения решения суда).

Консультацию провела: магистрант гр. РГМ-005 Трофимова Арина.

Добрый день! У меня вопрос по наследству. В августе не стало моего отца. Остался дом и земельный участок. Было завещание, где указано, что в равных долях дом получаем я и мои сестры. В какой срок я должен подать документы на вступление в наследство? Так же у меня есть 2 сестры. Они сказали что напишут отказ в мою пользу. Мы должны втроём у одного нотариуса делать документы? Или они могут написать отказ по месту жительства? Мы живем в разных городах, по месту жительства моему или моего отца мы собраться не можем. Спасибо за ответ


Ответ специалиста юридической клиники:
Здравствуйте, Александр!
Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой
те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ), соответственно все заявления и необходимые документы предоставляются нотариусу, у которого отрыто наследство.
В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться
от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию
или наследников по закону любой очереди независимо от призвания
к наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех,
которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.
В соответствии с п. 1 ст. 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному
в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
Стоит отметить, что согласно п. 2 ст. 1159 ГК РФ если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ.
Учитывая изложенное, Ваши сестры могут передать заявление
об отказе от наследства нотариусу другим лицом или переслать по почте
по месту открытия наследства, предварительно засвидетельствовав подпись на заявлении.

Консультацию провел: магистрант гр. РПМ-005 Нариманян Азат.

Здравствуйте! Можно ли призывнику оформить частную страховку от несчастного случая или смерти?

Призывники и мобилизованные имеют право за свой счет оформить любую страховку дополнительно к предоставляемой им государством страховке военнослужащего.

Добрый день! Я отец-одиночка призывного возраста, воспитываю одного ребенка (возраст - 7 лет). Могут ли меня призвать в рамках частичной мобилизации?

Мужчина не подлежит призыву, если он в одиночку воспитывает ребенка до 16 лет или занят постоянным уходом за сленгом семьи.

Здравствуйте! Подскажите, призовут ли моего сына в период частичной мобилизации, если у него диабет?

Добрый день! Для определения степени годности (в том числе и во время частичной мобилизации) необходимо обратиться к Постановлению Правительства РФ от 04.07.13 номер 565 в последней редакции  "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе". В приложении номер 1 второй главе "расписание заболеваний" содержится перечень заболеваний с категориями годности.  Таким образом, лица с тяжёлым диабетом и умеренным не призываются в период частичной мобилизации.

Здравствуйте. Подлежат ли мобилизации учащиеся профессиональных образовательных организации?Подлежат ли мобилизации учащиеся профессиональных образовательных организаций (также именуемые ССУЗ)? С уважением Дмитрий.

Студенты Ссузов не подлежат мобилизации так как им предоставляется отсрочка.

 

Если студент продолжит обучение по программе магистратура то отсрочка за ним сохраняется, если он будет обучаться по программе магистратуры, аспирантуры то отсрочка не сохраняется.

Какой документ должен предоставить мобилизированный сотрудник работодателю для приостановления трудового договора?

Копия повестки из военкомата о призыве на военную службу 

Добрый день! Подскажите, что делать мобилизованному с кредитом? Какие есть альтернативы оплаты кредита и ипотеки в условиях частичной мобилизации? Заранее спасибо

При невозможности самостоятельной оплаты(через приложение банка, либо банковский сайт)есть возможность оплачивать с помощью родственников.

Также, в соот. с федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией или кредитными каникулами.

Добрый день. У меня друг собирается открыть ИП и он интересуется. Может ли ИП забирать деньги из кассы на личные нужды? И должен ли платить за это НДФЛ 13%?

Здравствуйте, Дмитрий!

Вопрос использования денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, зависит от вида режима налогообложения, который выберет Ваш друг.

Одним из наиболее оптимальных режимов является Упрощенная система налогообложения, предусмотренная  гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.

Объектом налогообложения в данной системе могут быть:

а) доходы;

б) доходы, уменьшенные на величину расходов.

Рекомендуем Вашему другу объектом налогообложения выбрать вариант:

доходы. Открыть расчетный счет, на который они будут поступать, и не смешивать указанные денежные средства с другими. В таком случае после уплаты налога по ставке 6% денежные средства могут быть потрачены по усмотрению индивидуального предпринимателя, в том числе на личные нужды.

Дополнительно НДФЛ 13% не взимается.

Также следует помнить, что индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, которые, например, за 2023 г.

составят 45 842 рубля (ст. 430 НК РФ). В  связи с этим в зависимости от планируемого вида деятельности рекомендуем рассмотреть возможность зарегистрироваться не в качестве индивидуального предпринимателя, а в качестве "самозанятого", поскольку система специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" не предполагает уплаты страховых взносов.

Ответ подготовили студенты-консультанты Юридической клиники Казинская Елизавета и Зимовнова Алена (гр. ПГБ-024)

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я ИМЕЮ В СОБСТВЕННОСТИ 1/3 ДОМА (МОИ 30 КВ.М). ПРОПИСАНА Я ПО АДРЕСУ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ДОМ. МОЙ СУПРУГ И РЕБЕНОК В СОБСТВЕННОСТИ НЕ ИМЕЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, ОБА ПРОПИСАНЫ У МАТЕРИ МУЖА. В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ "МОЛОДАЯ СЕМЬЯ". ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: ОБЛАДАЕТ ЖИЛЬЕМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НИЖЕ НОРМЫ УЧЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА ИЛИ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. ХОТЕЛОСЬ БЫ УТОЧНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: КАКАЯ НОРМА ЖИЛПЛОЩАДИ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА? И ЕСЛИ МЫ С СУПРУГОМ И РЕБЕНКОМ ПРОПИСАНЫ ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ, ТО КАК "МОИ" 30 КВ.М БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ - НА ВСЕХ ТРОИХ? И ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - МОЖЕМ ЛИ МЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ "МОЛОДАЯ СЕМЬЯ", ЕСЛИ ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ НАША СЕМЬЯ ПРОХОДИТ, А ПО ОДНОМУ КРИТЕРИЮ - ПОД ВОПРОСОМ. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ

Здравствуйте, уважаемая Дарья!

Участником программы "Молодая семья" может быть молодая семья, соответствующая следующим требованиям:

•          возраст каждого из супругов не превышает 35 лет

•          семья признана нуждающейся в жилом помещении

•          наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Согласно Областному закону Ростовской области от 07 октября 2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области», статье 6 «Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма», пункту 3:

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма категориям граждан, определенным федеральным или областным законодательством, составляет:

33 квадратных метра общей площади жилого помещения – для одиноко проживающих граждан;

42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на семью из 2 человек;

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при составе семьи 3-х и более человек.

Таким образом, нормой на 1 человека приходится – 33 квадратных метра.

В программе «Молодая семья» учитывается жильё как собственное, так и приватизированное. В Вашем случае муж и ребенок прописаны у матери мужа. Если и ребенок и муж фактически проживают в доме матери, то администрация может включить в расчет площадь этой квартиры. Если Ваш ребенок и муж живут с Вами, то учитываться будет только Ваша собственность (30 кв.м). Однако Вам необходимо взять справку о составе семьи, чтобы жилплощадь матери вашего мужа не включали в расчет.  Если при суммировании площадей результат выходит ниже нормы (18 кв.м. на чел.), то Вы можете участвовать в программе.

 

Ответ подготовили студенты-консультанты Юридической клиники РГУПС Усикова Анастасия (гр. ПГБ-022)  и Богданова Алина (гр. ПГБ-024).

 

Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, возможно ли взыскать через 17 лет после смерти наследодателя основной долг по алиментам, образовавшийся до 2005 года с наследников должника при условии, что на момент подачи иска ребенку уже исполнился 21 год? Применим ли в данной ситуации пресекательный срок исполнения обязательств? Меняется ли статус спорных правоотношений с семейных на имущественные (как к обязательствам)? Применима ли в данной ситуации аналогия права о применении сроков исковой давности, установленных в ст. 196 ГК РФ? И можно ли в данной ситуации говорить о злоупотреблении правом со стороны истца?

Уважаемая Кира! Как следует из Вашего обращения, с наследодателя при жизни были взысканы алименты, и по ним образовался долг. При этом в 2005 г. наследодатель умер, но долг за счет имущества наследодателя не был погашен. Обязанность по уплате алиментов является личной обязанностью алиментоплательщика и не переходит по наследству. Однако долг, образовавшийся в результате неуплаты взысканных алиментов, подлежит погашению.

Статус спорных отношений, действительно, изменен с семейных на имущественные, в связи с чем положения п.1 ст. 9 Семейного кодекса  РФ о том, что на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, в Вашем случае неприменимы.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет 3 года. Также в п. 2 ст. 196 ГК РФ сказано, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. То есть, возможность взыскания долга в Вашей ситуации отсутствует.

Исходя из Вашего описания ситуации можно сделать вывод, что истец действительно пытается злоупотребить своим правом, неверно трактуя ст. 9 СК РФ. Наследники (должники) не обязаны выплачивать долги наследодателя по истечении сроков исковой давности.

Ответ подготовили студенты-консультанты Юридической клиники РГУПС Мищенко Анастасия (гр. ПГБ-022) и Ивчеко Анастасия (гр. ПГБ-024)

Добрый день, подскажите пожалуйста, какие существуют преимущества у договора агентирования перед договором поручения в сфере обслуживания морских судов (морской агент)?

Здравствуйте, Роман. На Ваш вопрос сообщаем следующее. Согласно п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Таким образом, мы видим ряд преимуществ агентского договора, в том числе заключаемого и в сфере обслуживания морских судов:

1) Агентский договор может быть построен как по типу договора поручения, так и по типу договора комиссии по выбору сторон.

2) По агентскому договору агентом могут совершаться не только юридические, но и фактические действия. Договоры поручения и комиссии такой возможности не предусматривают, их предметом могут быть только юридические действия (ст. ст. 971, 990 ГК РФ).

Юридические действия - это факты (обстоятельства), влекущие правовые последствия, возникающие по воле физических и юридических лиц. В зависимости от вида поручаемых действий в агентском договоре могут быть указаны условия:

- о сделках, подлежащих совершению агентом;

- об иных юридических действиях, которые он должен совершить.

К иным юридическим действиям могут быть отнесены любые действия, с которыми нормы права связывают наступление правовых последствий и которые при этом не относятся к сделкам. Например, стороны могут согласовать, что агент обязан совершить следующие юридические действия:

1) приемка исполнения от должника (платежей, товара, работ, услуг).

2) предъявление претензий контрагенту, исков, заявлений в государственный или третейский суд;

3) получение лицензий и др.

К фактическим действиям могут быть отнесены любые действия, с которыми нормы права не связывают непосредственно наступление правовых последствий.

Так, предметом агентского договора может быть поручение следующих действий:

1) поиск контрагента для совершения сделки;

2) сбор информации о возможном объекте сделки;

3) анализ состояния рынка в определенной сфере;

4) реклама товаров, работ, услуг, которые предлагаются агентом;

5) ведение переговоров с контрагентом.

Агенту может быть поручено совершение фактических действий, которые тесно связаны с порученными ему юридическими действиями и необходимы для их надлежащего совершения.

Кроме того, конструкция именно агентского договора дает возможность сторонам включить в договор так называемые «эксклюзивные условия».

В ст. 1007 ГК РФ предусмотрено два основных вида ограничения, которые могут быть включены в договор. Это обязанности принципала и агента воздерживаться от заключения аналогичных агентских договоров на определенной договором территории (п. п. 1, 2 ст. 1007 ГК РФ) и обязанность принципала на этой территории воздерживаться от осуществления деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет агентского договора (п. 1 ст. 1007 ГК РФ).

Если в договоре не предусмотрены ограничения для принципала и агента, принципал и агент вправе действовать по собственному усмотрению, в том числе заключать любые договоры, а принципал вправе самостоятельно осуществлять любую деятельность, поскольку установленные ст. 1007 ГК РФ ограничения действуют, только если они предусмотрены договором.

Агентский договор также характеризуется наличием специального условия отказа от договора. Так, если по договору поручения любая из сторон может в любое время отказаться от договора (п. 1 ст. 977 ГК РФ), то по договору комиссии такое право принадлежит комитенту, а комиссионер вправе отказаться от договора только в случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 1002 ГК РФ). Агентский договор может быть прекращен отказом любой стороны от исполнения договора, но только в случае, если договор заключен без определения срока окончания его действия. Остальные основания прекращения агентского договора совпадают с основаниями, установленными для договоров поручения и комиссии.

Консультацию провела: магистрантка гр. РГМ-002 Болтавская Э.А.

Здравствуйте, я прожил в гражданском браке 10 лет, но сейчас мы разошлись. У нас есть совместный ребенок 5 лет. В процессе совместного проживания нами был приобретен автомобиль, который зарегистрирован на мое имя. Также моя гражданская жена брала потребительский кредит на своё имя на сумму 50000 руб. Теперь бывшая гражданская жена требует от меня уплаты алиментов, а также разделить пополам автомобиль и долг по кредиту. Имеет ли она на это право?

Уважаемый Вениамин. По Вашему вопросу разъясняем следующее. Общая совместная собственность супругов регламентируется на уровне гражданского законодательства, а также более подробно - семейным законодательством. Основанием ее возникновения является только брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Сожительство как фактические брачные отношения не порождает режима совместной собственности супругов. В январе 2018 г. была предпринята попытка их законодательного закрепления и тем самым придания фактическим брачным отношениям официального статуса при условии продолжительности сожительства более пяти лет. Однако на сегодняшний день данный законопроект не нашел поддержки у законодателей.

В связи с этим у Вас с фактической супругой не возникло режима общей совместной собственности. Все приобретенное на имя кого-либо из вас будет являться его личным имуществом. Это касается и долгов.

Вместе с тем, судом может быть признана долевая собственность на имущество, которое было совместно приобретено при наличии определенных условий. Данные правоотношения регулируются нормами гражданского законодательства, содержащимися, в частности, в главе 14 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей основания приобретения права собственности, и в главе 16 Гражданского кодекса РФ, регулирующей вопросы общей собственности. Такими условиями могут являться: наличие гражданско-правового договора между фактическими супругами в отношении правового режима приобретаемого ими имущества (наличие договоренности о создании общей собственности), участие этих лиц средствами и личным трудом в приобретении этого имущества (что влияло на размер их долей в праве общей долевой собственности). Данные обстоятельства должны быть доказаны в суде. При этом сам по себе факт совместного проживания и ведения общего хозяйства достаточным основанием для возникновения общей собственности на спорное имущество не является.

По вопросу о возможности взыскания алиментов разъясняем следующее. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ). Если один из родителей не содержит ребенка и отсутствует нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, то второй родитель либо лицо, его заменяющее, а также органы опеки и попечительства вправе взыскать их в судебном порядке (п. п. 2 - 3 ст. 80 СК РФ). При этом не имеет значения, состоят или не состоят родители этого ребенка в законном браке. Поэтому если Вы признаны отцом ребенка, ребенок проживает с матерью, Вы не содержите ребенка и при этом отсутствует нотариальное соглашение об уплате алиментов, мать ребенка вправе обратиться в суд и взыскать алименты.

Консультацию составила Куксина А.В., магистрант гр. РГМ-002


Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Мы с женой развелись. У нас есть дочь, на которую я плачу алименты по решению суда в твердой денежной сумме в размере 7000 рублей в месяц. Сейчас я потерял работу, пока не нашел новую и не могу уже платить столько. Кроме того, я женился второй раз и у меня должен скоро родится второй ребенок. Как я могу снизить размер уплачиваемых алиментов? В каком порядке это нужно делать?

Размер алиментов можно снизить. Возможность такого снижения зависит от материального и семейного положения сторон, а также от иных заслуживающих внимания обстоятельств и интересов сторон (например, снижение уровня доходов, установление инвалидности, потеря работы лицом, обязанным уплачивать алименты, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью). При этом возможно даже освобождение лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (разд. VIII Обзора судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015); п. 1 ст. 119 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)).

Если алименты взыскиваются по решению суда, то, соответственно, снижение размера алиментов возможно только в судебном порядке. Поэтому для снижения размера алиментов Вам необходимо обратиться в суд. Снижение размера алиментов, установленных судом, возможно при изменении материального или семейного положения одной из сторон, а также достижения одним из детей совершеннолетия (в случае если плательщик уплачивает алименты на двух и более детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу) (п. 1 ст. 119 СК РФ; разд. VIII Обзора судебной практики). В случае предъявления иска плательщиком алиментов ему необходимо будет доказать, что изменение материального или семейного положения не позволяет ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере (п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»). Таким образом, Вам необходимо доказать в суде, что Вы потеряли работу, а другой заработок у Вас отсутствует. Также основание снижения размера алиментов будет рождение второго ребенка.

Для обращения в суд вам необходимо составить исковое заявление об изменении установленного размера алиментов (ст. 131 Гражданского процессуального кодекса РФ). Суды исходят из того, что размер алиментов может быть изменен с твердой денежной суммы на алименты в долевом отношении к заработку. Однако в указанном случае истец должен доказать изменение (отсутствие) обстоятельств, послуживших основанием для взыскания алиментов в твердой денежной сумме (разд. VIII Обзора судебной практики).

Исковое заявление следует подавать в суд по месту жительства получателя алиментов (абз. 2 п. 4 разд. II Обзора судебной практики; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56).

При изменении размера алиментов, установленного судом, к исковому заявлению необходимо приложить следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):

1) копию искового заявления для ответчика;

2) решение суда об установлении размера алиментов;

3) доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (например, документы, свидетельствующие об изменении материального (семейного) положения плательщика алиментов). Необходимы также копии представляемых документов для ответчика;

4) квитанцию об уплате госпошлины.

Консультацию составила Зоркова Д.В., магистрант гр. РГМ-002

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой порядок оформления претензий и коммерческих актов при перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом?

Здравствуйте! В соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности перевозчиков, фрахтовщиков, фрахтователей и пассажиров при перевозках пассажиров и багажа или предоставлении транспортных средств для перевозок пассажиров и багажа, удостоверяются коммерческими актами и актами общей формы.

Коммерческий акт составляется при выявлении следующих обстоятельств:

а) несоответствие наименования и количества мест багажа данным, указанным в багажной квитанции;

б) повреждение (порча) багажа;

в) отсутствие багажа, указанного в багажной квитанции;

г) обнаружение невостребованного багажа.

Коммерческий акт составляется перевозчиком в день обнаружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом. Если коммерческий акт невозможно составить в указанный срок, он должен быть составлен в течение следующих суток.  Коммерческий акт составляется в 2 экземплярах и заполняется без помарок и каких-либо исправлений.

Коммерческий акт должен содержать следующую информацию:

а) описание состояния багажа и тех обстоятельств, при которых обнаружена его несохранность;

б) данные о том, правильно ли был погружен, размещен и закреплен багаж;

в) описание нарушения требований к погрузке, размещению или креплению багажа.

Коммерческий акт подписывает перевозчик, а также пассажир, если он участвует в проверке багажа. По требованию пассажира перевозчик обязан выдать коммерческий акт в течение 3 дней. В случае отказа перевозчика от составления коммерческого акта или при оформлении коммерческого акта с нарушением установленных требований пассажир подает перевозчику заявление о таких нарушениях в письменной форме. Перевозчик обязан дать пассажиру мотивированный ответ на заявление в течение 3 дней. В случае подтверждения обоснованности заявления плата с пассажира за хранение багажа в течение времени, затраченного на составление коммерческого акта, не взимается.

При выявлении иных обстоятельств, оформляются акты общей формы.

Претензии, возникающие в связи с перевозками пассажиров и багажа или предоставлением транспортных средств для перевозки пассажиров и багажа, предъявляются перевозчикам или фрахтовщикам по месту их нахождения.

К претензии прилагаются следующие документы, подтверждающие право заявителя на предъявление претензии, или их копии, заверенные в установленном порядке:

а) коммерческий акт - в случае порчи, недостачи или повреждения принятого к перевозке багажа;

б) акт общей формы - в случае просрочки доставки багажа либо прекращения перевозки пассажиров и багажа по заказу по инициативе фрахтовщика;

в) билет - в случае задержки отправления или опоздания прибытия транспортного средства, выполняющего регулярные перевозки пассажиров и багажа в междугородном сообщении;

г) договор фрахтования или заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа - в случае непредоставления транспортного средства для осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу, за исключением перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

В случае непредоставления транспортного средства для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси в претензии, предъявляемой фрахтовщику по месту его нахождения, указывается номер принятого к исполнению заказа фрахтователя.

Консультацию составила Матвиенко В.М., магистрант гр. РГМ-002

Проконсультируйте пожалуйста. Я сдал свой автомобиль Ситроен в аренду гражданину для осуществления перевозок такси. Я настаиваю на том, чтобы арендатор застраховал мой автомобиль по полису КАСКО, но он отказывается и говорит что обязан страховать свою ответственность только по ОСАГО. Могу ли я потребовать от него застраховать не только его ответственность, но и мой автомобиль?

Здравствуйте! Вами был заключен договор аренды транспортного средства без экипажа. В соответствии со ст. 642 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

По такому договору арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую (ст. 645 ГК РФ).

Статья 646 ГК РФ устанавливает следующее правило: «Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией».

Таким образом, согласно действующему законодательству, арендатор Вашего автомобиля обязан за свой счет страховать не только свою ответственность, но и арендованное транспортное средство. Поэтому Вы можете направить арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. В случае неисполнения им данной обязанности Вы можете обратиться в суд с требованием о досрочном расторжении договора аренды (ст. 619 ГК РФ).

Консультацию составил Кравец Р.А., магистрант гр. РГМ-002

Здравствуйте, я случайно отправил денежный перевод на расчетный счёт не той организации. Проконсультируйте пожалуйста, возможен ли возврат денежных средств в данном случае? Если да, то что нужно сделать для этого?

В данной ситуации следует руководствоваться ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает обязанность возвратить неосновательное обогащение:

«1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли».

Таким образом, организация по ошибке получившая Ваш денежный перевод должна его возвратить. Для этого Вам необходимо обратиться в эту организацию в письменном виде и потребовать возврата неосновательного обогащения: ошибочно поступивших на их расчетный счет средств, которые Вы перевели случайно.

В случае неудовлетворения таких требований Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о возврате неосновательного обогащения. Кроме того, Вы вправе будете потребовать уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1077 ГК РФ «на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств».

Консультацию провела: магистрантка гр. РГМ-002 Акаемова Ю.П.

Здравствуйте, я как ИП заключил договор на перевозку груза железнодорожным транспортом из Ростове-на-Дону в Смоленск. Груз был доставлен с просрочкой в 5 дней. Покупатель предъявил мне претензию по договору купли-продажи товара в виде пени за каждый день просрочки. Могу ли я предъявить соответствующую претензию перевозчику?

В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее – Устав) за просрочку доставки грузов перевозчик уплачивает пени в размере шести процентов платы за перевозку грузов за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере 50 процентов платы за перевозку данных грузов, если не докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 Устава обстоятельств. Такими случаями, указанными в ст. 29 Устава являются ситуации, когда вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемии или иных не зависящих от перевозчиков и владельцев инфраструктур обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок, погрузка и перевозка грузов, грузобагажа, перевозки порожних грузовых вагонов были временно прекращены либо ограничены перевозчиком или владельцем инфраструктуры.

Неустойка, указанная в ст. 97 Устава является установленной законом и исключительной. Соответственно, с железнодорожного перевозчика может быть взыскана только установленная Уставом неустойка в предусмотренном им размере. Убытки в части, непокрытой неустойкой взысканию не подлежат.

Согласно ст. 120 Устава в случае просрочки доставки груза претензию к перевозчику вправе предъявить грузополучатель (получатель) или грузоотправитель (отправитель). К претензии должна быть приложена транспортная железнодорожная накладная. В соответствии со ст. 123 Устава претензии к перевозчику могут быть предъявлены в отношении штрафов и пеней в течение сорока пяти дней.

Таким образом, Вы можете предъявить претензию железнодорожному перевозчику в течение 45 дней и только в размере 6 процентов платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки.

Консультацию провела магистрантка гр. РГМ-002 Шевченко Я.С.

Здравствуйте, у меня следующая ситуация, я состою в браке почти 3 года, мой муж занимается предпринимательством как ИП. Могу ли я сейчас заключить с мужем брачный договор чтобы разделить имущество и не нести ответственности по обязательствам его ИП. Заранее спасибо.

Уважаемая Анастасия, брачный договор согласно п.1 ст. 41 Семейного кодекса РФ (СК РФ) может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Поэтому Вы можете в период брака в любой момент заключить брачный договор.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Поэтому для его заключения следует обратиться к нотариусу.

Согласно положениям ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Таким образом, Вы можете установить режим раздельной собственности в отношении имущества.

Согласно ст. 24 Гражданского кодекса гражданин, в том числе и ИП, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Поэтому если у Вас с супругом будет режим раздельной собственности он будет отвечать своим личным имуществом по обязательствам ИП. При наличии общего имущества у супругов супруг по обязательствам ИП будет отвечать лишь своей долей в общем имуществе.

Консультацию составила магистрант гр. РГМ-002 Карпенко Е.С.

Здравствуйте. Я заключила договор долевого участия в строительстве в отношении 1-комнатной квартиры. Согласно п. 4.1. договора "Застройщик обязуется завершить строительство (создание) Многоэтажного жилого дома и ввести его в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2021 г." Согласно п. 4.2. договора "Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства по Акту приема-передачи, не позднее 180 дней с момента ввода в эксплуатацию Многоэтажного жилого дома". Но застройщик не успевает завершить строительство дома в указанные сроки. На многочисленные обращения дольщиков застройщик прислал письмо в котором указал, что "в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции , введнием ряда ограничений. а также возникших в процессе строительства объекта проблем связанных с увеличением сроков поставки отдельных единиц оборудования и материалов застройщик будет вынужден перенести срок ввода в эксплуатацию Объекта на 3 квартал 2021 года, при этом срок передачи дольщикам объекта долевого участия в строительстве останется прежним - не позднее 27.12.2021 года". Проконсультируйте пожалуйста, обязан ли застройщик в этом случае выплатить дольщикам неустойку?

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" «застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи».

В соответствии с п. 2 ст. 6 указанного Закона «в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере».

Действие ограничений в период ограничений из-за коронавируса учитывается, но не в настоящий момент времени. В период начисления неустойки по ч. 2 ст. 6 не включается период с 03.04.2020 до 01.01.2021. По требованиям об уплате неустойки, предъявленным к исполнению застройщику до 03.04.2020, предоставляется отсрочка до 01.01.2021 (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 423).

Согласно п. 3 ст. 6 Закона «в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации».

Таким образом, застройщик будет выплачивать неустойку только в случае несоблюдения сроков передачи объекта долевого участия, но не в случае несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию. Если застройщик не успевает передать объект в срок, он обязан проинформировать об этом дольщиков не позднее чем за 2 месяца до срока передачи объекта и предложить согласовать новые сроки. В случае согласования новых сроков застройщик не будет выплачивать неустойку.

Консультацию провела: магистрант гр. РГМ-002 Долгополова Виктория

Здравствуйте, разъясните мне пожалуйста. Я приобрела билет на поезд Ростов-Москва с дальнейшим перелётом в Минск. Но в день отправления поезда у меня поднялась высокая температура, она держалась несколько дней и я не смогла сдать билет на поезд и на самолет. Что мне можно предпринять в такой ситуации чтобы хоть частично вернуть деньги? Заранее спасибо за ответ.

В соответствии с п. 87 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (утверждены Приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473 (ред. от 13.04.2020)) пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования) при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в билетную кассу станции посадки пассажира вследствие болезни или несчастного случая в течение 5 суток с момента отправления поезда, на который был приобретен проездной документ (билет).

Согласно п. 88 указанных Правил при возврате неиспользованного проездного документа (билета), оформленного на поезд дальнего следования, в случаях, предусмотренных пунктами 85, 86, 87 настоящих Правил, с пассажира перевозчиком взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету).

Возврат денежных средств за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный по тарифу, не предусматривающему условие получения обратно стоимости проезда, не производится, за исключением:

случаев внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного) либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденных соответствующими документами, при наступлении которых пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования) при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в билетную кассу железнодорожной станции посадки пассажира не позднее 5 суток с момента отправления поезда, на который был приобретен проездной документ (билет). Также с пассажира перевозчиком взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету);

случаев отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе (билете), при наступлении которых пассажир при возврате неиспользованного проездного документа (билета) имеет право получить полную стоимость проезда (стоимость билета и стоимость плацкарты), сборы, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи, без взимания сбора за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету).

Таким образом, в случае болезни (нужно подтвердить соответствующее обстоятельство документально) стоимость железнодорожного билета должна быть возвращена. Но обратиться необходимо в течение 5 суток с даты отправления поезда.

Что касается перелетов, то действует Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 15.09.2020) "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных

Здравствуйте, разъясните мне пожалуйста. Я приобрела билет на поезд Ростов-Москва с дальнейшим перелётом в Минск. Но в день отправления поезда у меня поднялась высокая температура, она держалась несколько дней и я не смогла сдать билет на поезд и на самолет. Что мне можно предпринять в такой ситуации чтобы хоть частично вернуть деньги? Заранее спасибо за ответ.

В соответствии с п. 87 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (утверждены Приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473 (ред. от 13.04.2020)) пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования) при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в билетную кассу станции посадки пассажира вследствие болезни или несчастного случая в течение 5 суток с момента отправления поезда, на который был приобретен проездной документ (билет).

Согласно п. 88 указанных Правил при возврате неиспользованного проездного документа (билета), оформленного на поезд дальнего следования, в случаях, предусмотренных пунктами 85, 86, 87 настоящих Правил, с пассажира перевозчиком взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету).

Возврат денежных средств за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный по тарифу, не предусматривающему условие получения обратно стоимости проезда, не производится, за исключением:

случаев внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного) либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденных соответствующими документами, при наступлении которых пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования) при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в билетную кассу железнодорожной станции посадки пассажира не позднее 5 суток с момента отправления поезда, на который был приобретен проездной документ (билет). Также с пассажира перевозчиком взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету);

случаев отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе (билете), при наступлении которых пассажир при возврате неиспользованного проездного документа (билета) имеет право получить полную стоимость проезда (стоимость билета и стоимость плацкарты), сборы, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи, без взимания сбора за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету).

Таким образом, в случае болезни (нужно подтвердить соответствующее обстоятельство документально) стоимость железнодорожного билета должна быть возвращена. Но обратиться необходимо в течение 5 суток с даты отправления поезда.

Что касается перелетов, то действует Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 15.09.2020) "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: каким образом наследники наследодателя отвечают по обязательствам наследодателя перед кредиторами?

Уважаемый, Арсен!  В силу п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.

Пункт 59 говорит, о том, что смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ).

Сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь в том же порядке, что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает их течения). Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот срок начал течь до момента открытия наследства. По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке. Например, при открытии наследства 15 мая 2012 года требования, для которых установлен общий срок исковой давности, могут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2009 года - до 31 июля 2012 года включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2012 года - до 31 июля 2015 года включительно.

В пунктах 60,61 разъяснено, что ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства. Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества. При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ). Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства (например, по оплате унаследованного жилого помещения и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества наследников. Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают.

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда.

Вместе с тем, установив факт злоупотребления правом, например в случае намеренного без уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд, согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со дня открытия наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора.

В случае если обязательство, возникающее из договора займа, не связано неразрывно с личностью должника, кредитор может принять исполнение от любого лица, поэтому такое обязательство смертью должника на основании п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается.

Таким образом, с учетом положений законодательства об ответственности наследников по долгам наследодателя, при рассмотрении данной категории дел юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими установлению, являются: определение круга наследников, состав наследственного имущества, его стоимость, а также размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника.

Консультацию провела магистрантка гр. РГМ-002 Плешакова Р.С.

Добрый день. Мы с семьей проживаем на третьем этаже в многоквартирном доме. Недавно стали замечать сильный запах сигаретного дыма в жилых комнатах. Причем этот запах появляется в любое время суток. При разговоре с соседями снизу выяснилось, что запах идёт с квартиры первого этажа. Соседи, находящиеся под нами не могут даже открыть балкон из-за этого дыма. Можем ли мы принять какие-то меры, чтобы сосед перестал курить в квартире?

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака регламентирует федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В статье 12 этого закона, в частности, определены права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака,

В статье 12 того же закона устанавливается запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в частности, для многоквартирных домов – только в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов (пунктом 10).

Согласно ст. 23 Закона № 15-ФЗ за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность.

Таким образом, при наличии на законодательном уровне права на благоприятную окружающую среду, а также ограничение потребления табака в отдельных местах, нет законных оснований заявителю обращаться в органы МВД с целью наложения административного штрафа (ст. 6.24 КоАП РФ) на лицо, потребляющее табак в своей собственной квартире.

В силу ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» помещение - это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями.

В данном случае представляется более верным обращение в Роспотребнадзор чтобы провести экспертизу с целью фиксации табачного дыма квартире. В том случае, если проведенная проверка не даст результатов, то рекомендовано обратиться за проведением независимой экспертизы по определению причин и путей попадания запаха табака в квартиру. После получения результатов экспертизы можно будет сделать вывод о последующих действиях, таких как: обращение в суд с заявлением об устранении препятствий нарушающих право на благоприятную окружающую среду и требование к управляющей компании по проведению соответствующего ремонта для устранения проникания запаха.

Консультацию составила магистрант гр. РГМ-002 Ярошенко Д.А.

Прошу вас разобраться в моем случае и посоветовать, в какие компетентные органы мне нужно обратиться. В моем случае, с января 2019 по февраль 2021 года директор организации, в которой я работаю, по моему мнению, после незаконной аттестации, уволил по собственному желанию порядка 80% работников и перевел оставшихся работников на оплату труда по принципу («минимальная- белая» + «устно договорная -серая, в конверте). При расчете договорной части заработной платы (в конверте), бухгалтерия высчитывала из суммы выдаваемой на руки суммы налог в размере 13%. С мая 2020 г. пошла задолженность по выплате договорной части заработной платы. 15 февраля 2021 г. я написал заявление на увольнение. Когда пришёл за расчетом, договорная часть заработной платы, включая задолженность, выплачена мне не была. Не выплаченная договорная часть заработной платы, с учетом вычета налога 13%, (в конверте), за период май, июнь, июль, август, декабрь 2020 года и январь, февраль 2021 года, в сумме 285 300 руб. На мой вопрос бухгалтеру, она сказала, что все вопросы задавайте директору. На сегодняшний день директор от меня скрывается, я не могу застать его на месте. Прошу оказать мне правовую помощь и разъяснить, каким образом мне лучше взыскать невыплаченную мне сумму договорной части заработной платы. Иван Сергеевич.

По Вашему обращению подготовлена правовая консультация. На поставленные Вами вопросы разъясняем следующее:

  Действующее законодательство не содержит такие понятия, как "устно договорная" и "серая" заработанная плата. Выплата заработной платы в конверте по устной договоренности между работником и работодателем является нарушением закона и направлена на уклонение от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования со стороны работодателя.

Соглашаясь на выплату части заработной платы "в конверте", Вы лишаете себя возможности получить в будущем достойную пенсию. Кроме того, выплата такой  "устно договорной" части заработной платы зависит полностью от усмотрения работодателя, поскольку находится вне правового поля. Как правило, у работника нет доказательств такой договоренности, и добиться таких  выплат становится невозможно.

Для защиты Ваших нарушенных прав Вы можете обратиться с заявлением в прокуратуру. По Вашему заявлению  будет проведена прокурорская проверка, в ходе которой будут изучены трудовые договоры на предмет соответствия суммы заработной платы минимальному размеру оплаты труда и уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения области. Так, в соответствии с областным трёхсторонним Соглашением на 2020-2022 годы минимальный размер оплаты труда по Ростовской области составляет 1,2 размера МРОТ, установленного федеральным законом, или 15350 рублей. Таким образом, если Ваша официальная заработная плата меньше указанной суммы,  прокуратурой будет выдано предписание работодателю о перерасчете и выплате работникам заработной платы по трудовым договорам в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, а также о перерасчете и уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае невыполнения такого предписания будет решаться  вопрос о направлении в суд заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Вместе с тем, как было указано ранее, доказать "устную договоренность" с работодателем о выплате Вам части заработной платы в конверте и взыскать данную сумму практически невозможно.

Также  следует отметить, что, поскольку указанные выплаты находятся вне правового регулирования, налог на доходы физических лиц в размере  13%  с них не удерживается и в бюджет государства не перечисляется.

В будущем для защиты своих трудовых прав от нарушений рекомендуем Вам заключать трудовой договор в точном соответствии с трудовым законодательством: согласно ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации,  заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Ответ подготовлен консультантом Юридической клиники, студентом гр. ПГБ-022 Осиповой А.С.

Здравствуйте! Просьба дать разъяснение по практическому вопросу. Являясь потерпевшим в ДТП, я обратился в страховую компанию, с которой у меня заключён договор ОСАГО, для получения прямого возмещения убытков. "Моя" страховая компания ответила, что не может произвести выплату ввиду отказа со стороны страховой компании виновника. После этого я обратился в страховую компанию виновника. В ней мне также отказали в выплате. Я собираюсь отстаивать свои права, в т.ч., при необходимости, - в судебном порядке. Мне необходимо понять, какой порядок досудебного урегулирования я должен соблюсти - предусмотренный для потребителя финансовых услуг или нет, т.е. какой документ мне направлять страховой компании - претензию, предусмотренную абз. 2 п. 1 ст. 16.1 ФЗ № 40 от 2002 г., или заявление, предусмотренное абз. 3 этого же пункта, с последующим обращением к финансовому омбудсмену. Иными словами, применительно к данному случаю являюсь я потребителем финансовых услуг или нет. К сожалению, не имея практического опыта в данной сфере, не могу прийти к однозначному выводу. Формально, исходя из толкования ст. 1 ФЗ № 40 от 2002 г. и ст. 2 ФЗ № 123 от 2018 г., напрашивается вывод, что являюсь, так как: - потребитель финуслуг - в т.ч. лицо, в пользу которого заключён договор; - по договору ОСАГО страховщик обязуется возместить потерпевшему вред, причиненный вследствие ДТП, т.е. потерпевший в нём является выгодоприобретателем или лицом, в чью пользу он заключён; - я являюсь потерпевшим, т.к. моему имуществу причинен вред. Однако допускаю, что практика может исходить из того, что лицо, в пользу которого заключён договор, должно быть в этом договоре персонально определено. В договоре ОСАГО же, при его заключении, круг лиц, могущих стать потерпевшими, является неопределённым. Надеюсь, вопрос вам тоже интересен. Заранее благодарю за помощь!

До обращения в суд с иском к страховщику по договору ОСАГО необходимо направить ему заявление с обоснованием своих требований и обратиться к финансовому уполномоченному, если требования страховщиком не удовлетворены или ответ на заявление не поступил. Заявление к страховщику и обращение к финансовому уполномоченному могут быть направлены в письменной или электронной форме.

Судебное урегулирование спора по договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств возможно только после соблюдения досудебного порядка.

Так, при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним обязательств по договору ОСАГО потерпевшему необходимо в досудебном порядке направить (ст. 16 Закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ; п. 1 ст. 16.1 Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ):

- претензию страховщику, если потерпевший не является потребителем финансовой услуги;

- заявление страховщику, а после этого при наличии оснований обращение к финансовому уполномоченному, если потерпевший является потребителем финансовой услуги.

В досудебном порядке потерпевший направляет страховщику заявление, если, в частности (п. 4 ст. 10, п. п. 15.1, 15.2, 21 ст. 12, абз. 3 п. 1 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ; п. 1.16 Приложения 1 к Положению Банка России от 19.09.2014 N 431-П):

- страховое возмещение (прямое возмещение убытков) не произведено в установленный срок. По общему правилу он составляет 20 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня принятия к рассмотрению вашего заявления о страховом возмещении вместе с

необходимыми документами. Выдать направление на ремонт страховщик должен в течение 30 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней), если вы самостоятельно организуете восстановительный ремонт на СТО, с которой у страховщика нет соответствующего договора;

- страховщик отказал вам в страховом возмещении или произвел его в меньшем размере;

- СТО нарушила срок восстановительного ремонта вашего автомобиля, который составляет не более 30 рабочих дней со дня представления вами транспортного средства на СТО или передачи его страховщику для транспортировки к месту ремонта либо больший срок, согласованный вами со страховщиком;

- транспортное средство отремонтировано некачественно;

- страховщик в установленный срок (14 календарных дней) не выплатил страховую премию, положенную вам при досрочном прекращении договора ОСАГО.

После получения ответа страховщика об отказе (частичном отказе) в удовлетворении требований либо в случае неполучения ответа страховщика по истечении сроков рассмотрения заявления потерпевший вправе направить обращение финансовому уполномоченному (ч. 4 ст. 16 Закона N 123-ФЗ).

В данном случае Вы являетесь потребителем финансовой услуги, поскольку являетесь потерпевшим и Вам страховая организация должна выплатить страховое возмещение.

По результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает решение о его полном или частичном удовлетворении или об отказе в его удовлетворении, - как правило, в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения.

В течение одного рабочего дня со дня принятия решение направляется (передается) потерпевшему. При отсутствии фактической возможности направить решение в форме электронного документа, а также по ходатайству потерпевшего решение вручается ему на бумажном носителе или направляется на почтовый адрес, указанный в обращении (ч. 8 ст. 20, ч. 2, 3 ст. 22 Закона N 123-ФЗ).

Если финансовым уполномоченным не принято решение по обращению потерпевшего по истечении установленного срока, или рассмотрение обращения прекращено по установленным законом основаниям, или в случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного потерпевший вправе заявить требование в суд к страховщику (ч. 1 ст. 25 Закона N 123-ФЗ).

Консультацию составил магистрант гр. РГМ-001 Коноплев Л.В.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, наша компания заключила с железной дорогой договор перевозки из Волгограда в Липецк партию овощей. Железная дорога подала вагоны под погрузку груза с опозданием на три дня. К этому времени груз начал портиться. В результате при реализации мы потерпели значительные убытки и подали в суд иск к железной дороге с требованием возмещения убытков, вызванных трехсуточной задержкой подачи вагонов. Железная дорога отказалась платить, мотивируя это тем, что задержка подачи вагонов была вызвана размытием полотна железной дороги из-за продолжительных ливневых дождей в 100 километрах от станции погрузки груза. Разъясните, пожалуйста сложившуюся ситуацию? Изменится ли решение суда в случае, если задержка подачи вагонов произошла по причине задержки выгрузки их предыдущим клиентом?

Перевозчик обязан подать под погрузку транспортные средства в срок, установленный принятой заявкой (договором, ст. 791 Гражданского кодекса РФ, часть вторая, от 26.01.1996 N 14-ФЗ ред. от 18.03.2019, с изм. От 28.04.2020). В ГК отсутствует норма об ответственности за нарушение перевозчиком сроков, установленных на подачу транспортных средств. Такая ответственность на отдельных видах транспорта предусмотрена транспортными уставами и кодексами.
Данную область гражданско-правовых отношений регулирует Устав железнодорожного транспорта РФ. В статье 116 «Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10.012003 N 18-ФЗ, сказано Грузоотправитель освобождается от уплаты штрафа за невыполнение принятой перевозчиком заявки, задержку подачи вагонов, контейнеров вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных действий;
Под непреодолимой силой понимается чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (п. 1 ст. 202 ГК). Для освобождения от ответственности перевозчика или отправителя по данной причине необходимо, чтобы обстоятельство, на которое ссылается сторона как на явление непреодолимой силы, было чрезвычайным и непредотвратимым при конкретных обстоятельствах. Так, шторм 5 баллов – непреодолимая сила для небольшого судна и вполне нормальное условие мореплавания для крупного океанского лайнера. Заносы и наводнения – почти всегда стихийное бедствие, но пожар может быть признан непреодолимой силой, если он возник не по вине перевозчика или отправителя.
Случившееся событие подходит под определение обстоятельства непреодолимой силы. Значит, железная дорога не должна нести ответственность за убытки.
В случае, если задержка произошла из-за опоздания разгрузки вагонов предыдущим клиентом, железная дорога будет нести ответственность на основании ст. 100 Устава в размере 0,2 МРОТ за каждый час простоя одного вагона.
Консультацию составила магистрант гр. РГМ-2-001 Рябых Елена

Я заранее приобрел билет на поезд из Ростова-на-Дону в Москву на 30 апреля 2020 года. После продления режима самоизоляции и нерабочих дней до 11 мая я решил отказаться от поездки. З0 апреля за несколько часов до отправления поезда я сдал билет, но мне вернули не полную стоимость билета. Это правомерно? Ведь я не просто так отказался от поездки, а в связи с продлением режима самоизоляции.

Здравствуйте, независимо от введения режима повышенной готовности действуют прежние правила возврата проездных документов и отказа от поездки на железнодорожном транспорте, утвержденные Приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473 (ред. от 13.04.2020) "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" (Далее – Правила).
Пункт 83 Правил предусматривает следующий порядок: «Возврат денег в билетной кассе за неиспользованные или частично неиспользованные проездные документы (билеты) производится под роспись пассажира на квитанции разных сборов. Возврат денег за неиспользованный проездной документ (билет), оформленный по безналичному расчету (или за наличный расчет для организованных групп пассажиров) или с использованием платежной карты, производится на банковский счет юридического или физического лица, оплатившего проездной документ (билет)».
Согласно пункту 84 Правил пассажир при возврате неиспользованного проездного документа (билета) на поезд дальнего следования имеет право получить в билетной кассе полную стоимость проезда (стоимость билета и стоимость плацкарты), сборы, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи, без взимания сбора за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету), в следующих случаях:
- при непредоставлении пассажиру места в поезде согласно приобретенному проездному документу (билету) на основании акта, составленного начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда;
- при отмене поезда, указанного в проездном документе (билете);
- при задержке отправления поезда, указанного в проездном документе (билете), со станции посадки пассажира.
Согласно пункту 85 Правил пассажир имеет право получить полную стоимость проезда в поезде дальнего следования (стоимость билета и стоимость плацкарты), плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования):
- при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного документа (билета) не позднее чем за 8 часов до отправления поезда;
- при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа (билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы пассажиров, не позднее чем за 7 суток до отправления поезда.
Согласно пункту 86 Правил пассажир имеет право получить стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования):
- при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного документа (билета) менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления поезда;
- при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа (билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы пассажиров, менее чем за 7 суток, но не позднее чем за 3 суток до отправления поезда.
Согласно пункту 97 Правил пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования):
- при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного документа (билета) менее чем за 2 часа до отправления поезда;
- при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа (билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы пассажиров, менее чем за 3 суток до отправления поезда;
- при возврате неиспользованного проездного документа (билета) на поезд дальнего следования в билетную кассу станции посадки пассажира при опоздании на поезд в течение 12 часов с момента его отправления;
- при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в билетную кассу станции посадки пассажира вследствие болезни или несчастного случая в течение 5 суток с момента отправления поезда, на который был приобретен проездной документ (билет).
При возврате неиспользованного проездного документа (билета), оформленного на поезд дальнего следования, в случаях, предусмотренных пунктами 85, 86, 87 Правил, с пассажира перевозчиком взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу (билету).
Таким образом, Вам правомерно не вернули полную стоимость билета, необходимо было обратиться за возвратом более чем за 8 часов до отправления поезда.
Консультацию составил магистрант гр. РГМ-2-001 Павлов С.С.

Добрый день! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Наша организация занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами и арендует складское помещение. В связи с пандемией наши торговые обороты значительно снизились. Должен ли арендодатель предоставить нашей компании рассрочку арендных платежей или уменьшить арендную плату на время действия в РО режима повышенной готовности в связи с коронавирусом?

Уважаемая Елена. Если деятельность вашей организации относится к числу наиболее пострадавших (см. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 18.04.2020) "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"), то можно потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года, если ваша организация не могла использовать имущество в связи с решением органа государственной власти субъекта РФ о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.
В настоящее время сформирована позиция Верховного Суда РФ по Вашему вопросу - "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020).
В частности, Верховный Суд РФ разъяснил следующее:
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции Закона N 98-ФЗ) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г. Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества" (далее – Постановление) отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений.
Согласно п. 3 Постановления отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации на следующих условиях:
а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 г.;
в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;
г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;
д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;
е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.
Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 Постановления, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения (пункт 4 Постановления).
Таким образом, обязательства сторон договора аренды считаются измененными в части предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации независимо от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к заключению дополнительного соглашения к договору аренды.
Стороны договора аренды могут установить более ранний момент предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы с учетом запрета ухудшения положения арендатора по сравнению с условиями, предусмотренными Требованиями (пункт 6 Постановления).
Кроме того, если арендатор не внес арендную плату в размере и сроки, установленные договором аренды, а арендодатель знал или не мог не знать об осуществлении арендатором деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, арендодатель информирует арендатора о наличии у него права на предоставление отсрочки в соответствии с Законом N 98-ФЗ (пункт 3 статьи 307 ГК РФ). В отсутствие такого информирования арендодатель считается предоставившим арендатору отсрочку на условиях, установленных пунктом 3 Постановления. Аналогичные последствия применяются в случае, если арендодатель необоснованно уклонился от заключения дополнительного соглашения или своим поведением дал арендатору основания полагать, что отсрочка будет предоставлена, либо не выдвигал возражений против выплаты арендатором арендной платы на условиях, установленных пунктом 3 Постановления (статья 10, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).
Таким образом, право на отсрочку уплаты арендной платы на основании части 1 статьи 19 Закона N 98-ФЗ и на условиях, указанных в пункте 3 Постановления, имеют организации и индивидуальные предприниматели - арендаторы недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, по договорам аренды, заключенным до принятия органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации указанного в этой норме решения, которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Установление наличия иных дополнительных оснований или условий для предоставления отсрочки уплаты арендной платы в силу части 1 статьи 19 Закона N 98-ФЗ, в том числе невозможности пользоваться арендованным имуществом по назначению, в соответствии с положениями указанных правовых норм не требуется.
Вместе с тем если арендодателем будет доказано, что конкретный арендатор в действительности не пострадал и с очевидностью не пострадает в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и его требования являются проявлением заведомо недобросовестного поведения (например, в случае использования им объекта аренды вопреки установленным ограничительным мерам), суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может отказать в защите принадлежащего арендатору права полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ, пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Ответ составил магистрант гр. РГМ-2-001 Тимошенко И.Е.

Добрый день! Моя мама вышла замуж 2й раз. У мамы двое детей – я и брат, у отчима есть 1 дочь. В данный момент все совершеннолетние. Мама и отчим купили дом. 1й вопрос – как после их смерти будет делиться дом? 2й вопрос – если мама и отчим хотят разделить дом не в равных долях, а мне оставить большую долю, как это нужно оформить юридически? Спасибо!

Уважаемая Ульяна. В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества». Таким образом поскольку мама и отчим приобрели дом в браке, брачный договор между ними не заключался, это имущество является их совместной собственностью.
Наследование дома может осуществляться по различным основаниям: по завещанию, по наследственному договору и по закону (ст. 1111 Гражданского кодекса РФ). При этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом. Таким образом если мама и отчим составят завещания, то наследоваться дом будет в соответствии с завещанием.
Если завещания нет, но наследование будет осуществляться по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 Гражданского кодекса. В соответствии с п. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса «наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя». При этом в соответствии со ст. 1150 Гражданского кодекса принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 Гражданского кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными Кодексом. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором. Статья 256 Гражданского кодекса также устанавливает, что в случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.
Таким образом, при отсутствии завещания в состав наследственного имущества в случае смерти одного из супругов будет входить половина дома, другая половина дома будет принадлежать пережившему супругу. И эту половину дома, принадлежавшую умершему, будут наследовать наследники первой очереди в равных долях. То есть если умрет мама, то ее половину дома будут наследовать отчим, Вы и Ваш брат в равных долях, а вторая половина дома останется в собственности отчима. Если же первым умрет отчим, то его половину дома унаследует Ваша мама и его дочь в равных долях, а другая половина дома останется в собственности у Вашей мамы как часть супружеского имущества.
Семейным кодексом РФ в ст. 38 определена возможность раздела общего имущества супругов. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.
Таким образом, мама и отчим вправе заключить нотариальное соглашение о разделе общего имущества супругов при их жизни и определить доли каждого из них этим соглашением. Тогда режим общей совместной собственности прекратится и каждый из супругов будет обладать определенной частью дома на праве долевой собственности. В этом случае в наследственную массу будет входить та доля в общем имуществе, которая принадлежала умершему на праве долевой собственности. Порядок же наследования не изменится, при отсутствии завещания это имущество будет наследоваться наследниками первой очереди в равных долях.
Для того, чтобы к Вам по наследству перешла большая доля дома необходимо составить завещание в Вашу пользу. Также возможно составление совместного завещания супругов, заключение наследственного договора.
Согласно п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса в совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом. Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117).
Здесь следует учитывать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.
Согласно ст. 1140.1 Гражданского кодекса наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор). Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.
Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов (статья 1116), может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов. В случае заключения такого наследственного договора к супругам применяются правила о наследодателе.
Следует учитывать , что такой наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным.
Кроме того, наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов.
Ответ составил магистрант гр. РГМ-2-001 Киреев А.И.

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Бабушка умерла, не оставив завещания. У нее пятеро детей, но на наследство подал только мой дядя и в итоге получил бабушкин дом. Спустя несколько лет он оформил дом на себя, прожил в нем 30 лет и умер. Он не был женат, но у него осталась живая дочь. Завещания дядя не оставил, дарственную не написал. Из пятерых бабушкиных детей осталось трое (дядя и моя мама умерли). Три оставшиеся сестры и я хотим оспорить наследство и претендовать на свои доли. Вопрос- возможно ли это, как это сделать и имею ли я право на долю?

Здравствуйте, Наталья. На Ваш вопрос сообщаю следующее.
Согласно статьи 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ».
Так как бабушка не оставила завещание, в силу вступает принятие наследства по закону. Данный порядок наследования регламентируется Главой 63 ГК РФ «Наследование по закону».
В соответствии со ст. 1141 ГК РФ «Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ». «Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства».
В силу ст. 1142 ГК РФ «Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследователя».
Так как Ваш дядя первым и единственным предъявил права на наследство, все наследственное имущество (дом) перешло ему по закону. Впоследствии данное имущество было им оформлено в установленном законом порядке. Т.е. право собственности на дом надлежащим образом перешло Вашему дяде.
После его смерти, наследником первой очереди, в соответствии со статьей 1142 ГК РФ, стала его дочь.
Таким образом, Вы, являясь дочерью умершей сестры Вашего дяди, не можете претендовать на данное наследство, т.к. имеется наследник первой очереди – дочь умершего дяди.
Информирую Вас также о том, что согласно ст. 1143 ГК РФ «наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери». В случае отказа дочери умершего дяди от наследства, его три сестры смогут предъявить свои права на наследство.

В силу п. 2 ст. 1143 ГК РФ «Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления».
Однако, в данном случае, Вы бы не смогли претендовать на указанное наследство, так как в силу п. 3 статьи 1146 «Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем».
Ответ составил магистрант гр. РГМ-2-001 Колошин Сергей

Добрый день! Мой сын отучился в колледже на коммерческом отделении три года, на последнем выпускном курсе его перевели на бюджет, может ли он продолжать обучение , получая высшее образование на базе среднего-специального, на бюджетной основе? Или высшее образование можно будет получить только на платной основе?

Здравствуйте. В соответствии с п.2 ст. 69 «Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.

Конституция России в ст. 43 фиксирует право на образование (ч. 1), гарантирует "общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях" (ч. 2), закрепляет возможность "на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии" (ч. 3).

В соответствии с п.3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Согласно п. 5 ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование - бакалавриат;

3) высшее образование - специалитет, магистратура;

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

Таким образом, среднее профессиональное образование и высшее образование – бакалавриат относятся к различным уровням профессионального образования.

Так как Ваш сын ранее не получал на бюджетной основе высшего образования (бакалавриат), а получил профессиональное образование другого уровня на бюджетной основе, он вправе на конкурсной основе получить его бесплатно при условии, что образование данного уровня он получает впервые.

Ответ составил: магистрант гр. РГМ-2-001 Тищенко В.И.

Здравствуйте. В 2013 году училась в РГУПСе. Сдала ГОСы, но не защитила диплом. Имею ли я право на получение какого-либо документа, подтверждающего мое обучение в данном университете?

Здравствуйте, в период с 27.10.2007 до 01.09.2013 все лица независимо от срока обучения и количества сданных промежуточных аттестаций, не завершившие освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, могли получить академическую справку, по форме утвержденной Постановлением Госкомвуза РФ от 30.11.1994 N 9 (ред. от 31.08.2009) "Об утверждении образцов государственных документов о высшем профессиональном образовании" (утратило силу с 1 января 2014 года). В период с 27.10.2007 до 01.09.2013 до получения диплома о высшем образовании при поступлении на работу в трудовой книжке работника делалась запись о незаконченном высшем профессиональном образовании (п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

С 01.09.2013 высшие образовательные учреждения вместо академических справок выдают справки об обучении или о периоде обучения следующим лицам (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"):

- не прошедшим итоговую аттестацию;

- получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;

- освоившим часть образовательной программы;

- отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Защита выпускной квалификационной работы является частью государственной итоговой аттестации, соответственно, если Вы не защитили диплом, Вы не прошли государственную итоговую аттестацию.

Указанные справки выдаются по образцу, который устанавливает организация, ведущая образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации").

Согласно п. 3.17. Положения ФГБОУ ВО РГУПС о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 26.02.2016 г., при досрочном отчислении (до завершения обучения) лицу отчисленному из Университета, выдается справка об обучении, а также документ об образовании, на основании которого обучающиеся был зачислен в Университет.
Таким образом Вы можете получить справку об обучении по образцу РГУПС.
Консультацию составил магистрант 2 курса Сысоев С.С.

Здравствуйте! Недавно от приставов узнала о решении мирового судьи о взыскании долга по коммунальным услугам, решение на имя моего отца, который умер,квартира была оформлена на него. . В право наследования я еще не вступила, прошло уже несколько лет после смерти отца, квартира числится за ним. У нотариуса хранится дело о наследстве, в права наследования я не вступила, хотя фактически приняло наследство на квартиру, я в ней проживаю, оплачиваю коммуналку, хотя прописана по другому адресу. Имею ли я право как наследница подать заявление на отмену судебного решения мирового судьи?, ношу фамилию отца. Нужны ли в таком случае еще документы кроме паспорта для подачи заявления в мировой суд? Если уже возбуждено исполнительное производство, значит, придется восстанавливать пропущенный срок подачи заявления об отмене судебного решения? Я не была извещена о судебном решении, узнала о нем от пристава. Может ли в моей ситуации квартира быть признана выморочным имуществом, есть ли опасность её потерять и могут ли приставы наложить арест на квартиру ( сумма долга 90 тыс. руб). Судебное решение было принято без учета пропущенного срока подачи взыскания по долгу, ведь сейчас можно взыскать долг за последние три года, а не за весь срок?

Уважаемая Ирина. Вам необходимо оформить право собственности на квартиру в порядке наследования, поскольку право собственности на недвижимое имущество возникнет у Вас только с момента государственной регистрации перехода права собственности.
Для приобретения наследства наследник должен его принять. В статье 1153 ГК РФ Предусмотрено два способа принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ):
1) путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;
2) совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, если наследник, в частности:
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
В обоих случаях общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Таким образом, наследник считается принявшим наследство при совершении действий, свидетельствующих о фактическом его принятии, в частности действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. То есть, Вы приняли наследство, если вселились в квартиру наследодателя, или сделали там ремонт, или установили новые замки и охранную сигнализацию. Также возможно оплатить долги наследодателя или получить от других лиц причитавшиеся ему деньги. Данные действия вы можете совершить самостоятельно или поручить их совершение другим лицам, но должно быть очевидно, что именно вы намерены принять наследство (п. 2 ст. 1153 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). Указанные действия должны быть совершены в пределах шестимесячного срока, установленного для принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Если Вы приняли наследство, совершив указанные действия, имущество не признается выморочным.
В Вашем случае необходимо установить факт принятия наследства. Установить факт принятия наследства означает определить, что наследство было своевременно принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом его принятии. Это необходимо, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, без него Вы не сможете оформить право собственности на квартиру. Поэтому для оформления документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, свидетельство Вам потребуется (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).
В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Подайте нотариусу по месту открытия наследства (им является последнее место жительства наследодателя согласно ст. 1115 ГК РФ) заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложите указанные выше документы, а также дополнительно запрошенные нотариусом. Если документы отсутствуют либо их недостаточно для того, чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, необходимо обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. 52 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).
Заявление об установлении факта принятия наследства подается по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Но если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Независимо от вида производства в заявлении следует указать сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, вы совершили и какие доказательства это подтверждают (ч. 1 ст. 263, п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).
После вступления решения суда в законную силу Вы можете снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).
Что касается долга по коммунальным платежам: Принимая наследство Вы принимаете его как единое целое, включая долги наследодателя, поскольку согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Таким образом, Вы обязаны исполнить обязанность по уплате задолженности по уплате коммунальных платежей как правопреемник наследодателя. Если Вы не согласны с решением Мирового судьи, то Вы имеете право его оспорить путем подачи апелляционной жалобы в суд апелляционной инстанции, но придется восстанавливать пропущенный срок для обжалования.
Ответ подготовила магистрантка гр. РГМ-2-001 Мысина Е.А

Подскажите пожалуйста! Можно ли выделить долю в коммунальной квартире? Если да, то куда нужно обратиться?

Уважаемая Ирина. Согласно ст. 41 ЖК РФ собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты, т.е. общим имуществом собственников комнат в коммунальной квартире является, как правило, кухня, санузлы, коридоры, кладовки (вне пределов самой комнаты) и т.п. Все граждане, проживающие в коммунальных квартирах, имеют равные права и обязанности по пользованию вышеуказанными помещениями и оборудованием, установленным в них.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире следует судьбе права собственности на указанную комнату. При переходе права собственности на комнату в коммунальной квартире доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире и общее имущество в многоквартирном доме, где расположена коммунальная квартира, нового собственника комнаты равна доле в праве общей собственности предшествующего собственника комнаты.
Каждый гражданин, имеющий на праве собственности комнату в составе коммунальной квартиры, наделен полноценным правом на общее имущество квартиры и ограничен частью (долей) в праве общей собственности. Указанная доля соизмерима с размером комнаты собственника.
Собственник комнаты имеет правомочие совершать разрешенные законом сделки в отношении принадлежащей ему недвижимости, в рассматриваемых правоотношениях речь идет о комнате. Важно, чтобы эти сделки не нарушали права других собственников.
П. 5 ст. 42 ЖК РФ устанавливает, что «собственник комнаты в коммунальной квартире не вправе:
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанную комнату».
Таким образом, закон запрещает собственникам приобретать исключительные, индивидуальные права в отношении долей в праве общей собственности и не может передать кому-то долю в праве общей собственности на имущество обособленно от передачи прав собственности. Иными словами, нельзя передать указанную долю другому лицу, без отчуждения недвижимого имущества тому же лицу, например, путем продажи или дарения.
В случае, когда хозяин помещения на основании заключенной сделки передал комнату другому гражданину в собственность, по общему правилу доля в праве общей собственности на имущество в неизменном виде перейдет к последнему собственнику.
Таким образом, выделить долю в общем имуществе в коммунальной квартире невозможно.
Консультацию составила магистрант гр. РГМ-2-001 Воронцова Юлия

Здравствуйте, на меня в одно время взяли кредитную карту в банке для того, чтобы начать собирать хорошую кредитную историю, карту мне банк дал. После подписания всех документов я отдала все бумаги родственнице и она сняла н-ную сумму, после чего забыла ее погасить и долг набежал уже немалый. Платить за долг она не хочет. Как можно разрешить данную ситуацию?

Здравствуйте, Кристина. Когда Вами была оформлена кредитная карта в отделении банка, Вы заключили с банком кредитный договор. Согласно ст. 819 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
Таким образом, Вы обязаны погасить образовавшийся долг, проценты и иные платежи, предусмотренные кредитным договором. Тот факт, что Вы добровольно предали кредитную карту другому лицу и это лицо израсходовало денежные средства не является основанием освобождения Вас от возврата кредита и погашения иной образовавшейся задолженности.
При уклонении держателем карты от погашения образовавшейся задолженности и после процедур уведомления должника и предъявления требований об оплате (устных и (или) письменных кредитная организация вправе обратиться в суд. Поскольку основанием для образования задолженности держателя кредитной карты служит кредитный договор, заключаемый между держателем карты и банком, судебное взыскание производится по правилам взыскания задолженности по кредиту.
Дела этой категории подведомственны судам общей юрисдикции в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 ГПК РФ. Общий порядок подсудности данной категории дел (по месту нахождения ответчика - держателя карты) может быть изменен в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, которая предоставляет сторонам право по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. Таким образом, в кредитном договоре может быть закреплено соглашение сторон на рассмотрение спора в конкретном суде.
ГПК РФ не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования споров о взыскании кредитной задолженности по кредитным договорам, следовательно, банк не обязан сначала до предъявления иска предъявить Вам претензию.
При взыскании кредитной задолженности применяется общий срок исковой давности, установленный п. 1 ст. 196 ГК РФ, - 3 года. То есть банк должен предъявить требования о взыскании задолженности в указанный срок. Но следует иметь в виду, что если банк предлагает держателю карты - должнику процедуру внесудебного разрешения спора, а должник соглашается, то с момента оформления внесудебного порядка урегулирования спора течение срока исковой давности приостанавливается на срок такой процедуры или на срок в шесть месяцев с ее начала (п. 3 ст. 202 ГК РФ). Любой зафиксированный документально контакт банка с держателем кредитной карты - должником, при котором должник признает свою задолженность, прерывает течение срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ). И такой срок начинает течь заново. Если должником письменно признается задолженность по истечению срока исковой давности, то срок начинает течь заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).
Что касается возможности взыскания долга с Вашей родственницы, то необходимо отметить следующее: Поскольку Вы ей фактически отдали денежные средства в заем, применимы нормы ГК РФ о договоре займа. Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Таким образом, Вам придется доказать с помощью письменных и иных доказательств факт передачи ей денежных средств с условием их возврата. Если доказательств этому нет, то Вы сможете взыскать сумму долга только в случае, если Ваша родственница сама этот долг признает. То есть взыскать с нее сумму долга довольно проблематично.
Таким образом, Вам самой придется погашать долг по кредитной карте. Возможно судебное разбирательство с банком по вопросу погашения задолженности. Банк может предъявлять требование в пределах срока исковой давности.
Консультацию составила магистрант гр. РГМ-2-001 Василенко Ксения.

Здравствуйте! у меня такой вопрос: купили дом на два хозяина(таунхаус), у нас с соседями общая стена. В документах указан адрес: Ростовская область, город Батайск, ул. Летняя, дом 28, квартира 1. т.е. это дом блокированной застройки, и мы живем в квартире. Участок под нашим с соседями таунхаусом 5 соток, размежован, имеет адрес: город Батайск, ул. Летняя, д. 28, и стоит на кадастровом учете, но участок не в собственности. Могу я оформить участок в собственность?

Здравствуйте. Согласно ст. 39.20 Земельного кодекса РФ, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.  В случае признания двухквартирного дома многоквартирным оформление земли производится в общую долевую собственность. Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники здания, сооружения или помещений в них, совместно обращаются в уполномоченный орган.

Земельный участок, сформированный до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (до 1 марта 2005 г.) и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.  Земельный участок, сформированный позже этого срока, предоставляется в собственность за плату.

Важно отметить, что бесплатная приватизация земельного участка может быть проведена, если граждане являются собственниками зданий, домов, построенных до 29 октября 2001 года, которые находятся на данном земельном участке. Либо после 29 октября 2001 года, т.е. до дня введения Земельного кодекса Российской Федерации, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса РФ. Также если арендуемые земельные участки для строительства собственного дома либо ведения подсобного хозяйства находились в аренде до 29 октября 2001 года, т.е. до введения в действия Земельного кодекса Российской Федерации. 

Вам и Вашим соседям необходимо обратиться с соответствующим заявлением в  Комитет по управлению имуществом города Батайска и предоставить пакет документов, подтверждающих Ваше право на приобретение земельного участка в собственность без проведения торгов.

Комитет по управлению имуществом города Батайска рассмотрит Ваше заявление и подготовит договор купли-продажи земельного участка.

В соответствии с п.2.2 Порядка определения  цены земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности муниципального образования «Город Батайск» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже таких земельных участков без проведения торгов, утвержденного Решением Батайской городской Думы от 28 февраля 2018  № 250:      

2.2. Цена земельных участков при их продаже гражданам или юридическим лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на указанных земельных участках, либо помещений в них... определяется по формуле:

Ц = Кст х С х Ккр,

где Ц –цена земельного участка;

Кст – кадастровая стоимость земельного участка, указанная в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости в форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

С – ставка земельного налога, установленная Решением Батайской городской Думы, в пределах которого расположен земельный участок;

Ккр – коэффициент кратности ставки земельного налога, равный 17.

В случае поступления в Комитет по управлению имуществом города Батайска заявления собственников зданий, сооружений либо помещений в них о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность, цена земельного участка определяется пропорционально долям в  праве собственности на здание, сооружение или помещений в них, если иное не установлено соглашением всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо решением суда.

При этом, согласно п.п.2 ст. 6  Решения Батайской городской Думы от 30 ноября 2010 года "Об установлении земельного налога", налоговая ставка установлена в размере 0,2 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом.

После подписания договора купли-продажи земельного участка, Вам необходимо подать документы на государственную регистрацию права на земельный участок в офисах кадастровой палаты или МФЦ. Подать документы также можно в электронной форме через Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Необходимо предоставить следующие документы: 

       - Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности;

       -Технический паспорт дома;

       - Документ, который подтверждает полномочия представителя собственников;

       - Документ об уплате государственной пошлины;

       - Документы о формировании органом государственной власти или органом местного самоуправления земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, если земельный участок сформирован после 01.03.2005 г;

      - Документ технического учёта многоквартирного дома, содержащий сведения о составе общего имущества многоквартирного дома;

      - Решение (протокол) общего собрания собственников, иное соглашение участников общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме (указываются сведения о собственниках всех конкретных помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме, а также определенные собранием или соглашением размеры долей в праве на общее имущество в многоквартирном доме каждого собственника (в виде правильной простой дроби);

      - Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие у собственников прав на помещения;

         Обращаем Ваше внимание, что земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома с 1 января 2015 года не признаются объектом налогообложения по земельному налогу.   

Спасибо за Ваше обращение.

Ответ подготовили студенты 3 курса факультета «Экономика, управление и право  Скобанева Анастасия,  Киримлиди Екатерина

Здравствуйте! Я нахожусь с мужем в разводе. От брака имеем сына 2001 года рождения. Отец ребенка по решению суда выплачивал алименты на сына. При этом отношений с сыном он не поддерживает. В январе 2019 года сыну исполнилось 18 лет, и поступление алиментов прекратилось. Однако мальчик является школьником, учащимся 11 класса, а по окончании собирается поступать в вуз на дневное отделение. Своего дохода он не имеет, и мне тяжело самой содержать его. Подскажите, есть ли какая-то возможность обязать отца выплачивать ему алименты на время обучения или хотя бы до окончания школы?

Согласно ст. 85 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ, право получать содержание от своих родителей после достижения совершеннолетия имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дети. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 26.12.2017 N 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»,  под нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющими право на алименты, следует понимать лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

Так как Ваш сын является трудоспособным совершеннолетним гражданином, то законодательство не предусматривает выплату алиментов в обязательном порядке. Согласно п. 38 указанного выше Постановления, «трудоспособные дети старше восемнадцати лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы». Из этого следует, что Ваш сын, обучаясь в  школе или в высшем учебном заведении, достигнув совершеннолетия, по закону не имеет право на получение алиментов.

Вам, Елена, посоветуем попробовать заключить с отцом Вашего сына  гражданско-правовой договор о предоставлении содержания трудоспособному совершеннолетнему ребенку на период его обучения.

Ответ подготовили студенты 2 курса

факультета «Экономика, управление и право»

Масликов Дмитрий, Вайс Илья.

Здравствуйте! Муж хочет продать свою квартиру и купить новую в другом городе. Должен ли он уплатить алименты на ребенка от первого брака в размере 1/4 от той суммы, которую он получит от продажи квартиры? А также от продажи машины? С уважением и глубоким почтением, Наталья

Семейного кодекса РФ, алименты на содержание несовершеннолетних детей подлежат удержанию из заработка или иного дохода родителей. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которого подлежат удержанию алименты, установлен   Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015, с изм. от 01.02.2019). Согласно п. 2 п.п. «о»  указанного Постановления, удержание производится с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Данный подпункт был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в своем определении от 17 января 2012 года N 122-О-О выявил смысл его нормативных положений. Конституционный Суд разъяснил, что алименты подлежат удержанию из доходов, полученных их плательщиком только по тем заключенным в соответствии с гражданским законодательством договорам, заключая которые, лицо реализует принадлежащие каждому право на свободное использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом экономической деятельности, а также право на труд.

В случае продажи квартиры, иного недвижимого имущества, автотранспортного средства, денежные средства, полученные продавцом, не являются доходом в том смысле, который ему придает семейное законодательство и с которого подлежат взысканию алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, поскольку в результате продажи своего имущества никакого дохода (в смысле увеличения размера своих активов) он не получил, так как преобразовалась лишь форма активов имущества из натуральной в денежную.

Изучив судебную практику по данному вопросу, мы можем утверждать, что суды отказывают истцам, обратившимся с иском о взыскании алиментов из доходов, полученных от продажи имущества лицом, обязанным уплачивать алименты.

Таким образом, алименты на несовершеннолетнего ребенка от первого брака в размере ¼ от суммы дохода, полученного Вашим мужем от продажи квартиры и машины, взысканию и уплате не подлежат.

Ответ подготовили студенты 2 курса

факультета «Экономика, управление и право»

Мусаев Мехти, Бабин Никита.

здраствуйте, я потерял свой диплом регисрационный номер 27-3/1169 или 27-3/1196, (точно непомню) от 2014г., по специальности юриспруденция, возможно-ли уточнить данный номер или номер диплома для представления соответсвующего заявления и получения дубликата диплома или его восстановления

Здравствуйте! Вам необходимо обратиться в Управление кадров РГУПС, отдел по работе со студентами, для написания соответствующего заявления. Главный корпус, ауд. А-115, тел. 2726-246

Здравствуйте. Может ли собственник жилья выписать несовершеннолетнего ребенка и продать этот дом без согласия родителей этого ребенка?

Здравствуйте, Екатерина.

Согласно ст. 20 Гражданского кодекса РФ, местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Согласно  п.п. е) п. 31 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 25.05.2017),

снятие гражданина с регистрационного учета возможно в случае выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда.

Таким образом, при выселении из жилого помещения родителей ребенка и снятии их с регистрационного учета, ребенок также должен быть снят с регистрационного учета и зарегистрирован по новому месту жительства своих родителей.

Следует учесть,  что в соответствии с п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса РФ, 4. отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.

Для получения более подробной консультации Вам следует представить больше сведений: на каком основании ребенок был прописан в данном жилом помещении, кем он и его родители приходятся собственнику жилого помещения, проживает ли он и его родители в данном помещении или только прописаны и др.

Ответ подготовила студентка 4 курса

факультета «Экономика, управление и право»

Ливадина А.А.

Здравствуйте, у меня такой вопрос. У моих бабушки и дедушки было 2 ребенка. Один ребенок ( мой отец) погиб. В момент его смерти мои родители были в браке, и я рождена в браке и ношу фамилию отца. Имею ли я право на наследство при смерти бабушки и дедушки?

Здравствуйте, Алёна.

В случае отсутствия завещания, Ваш отец после смерти Ваших бабушки или дедушки являлся бы наследником первой очереди и наследовал бы наравне с пережившим супругом наследодателя (бабушкой или дедушкой) и своим братом. Поскольку он умер, Вы вправе наследовать причитающуюся ему долю по праву представления. В случае если Вы не являетесь единственным ребенком своего отца, его доля делится поровну между всеми детьми, принявшими наследство (ст. 1142, 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответ подготовили студенты 4 курса

факультета «Экономика, управление и право»

Нуйкин Р.С., Христоева С.Г.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеет ли право работающий студент брать отпуск за свой счёт на период сессии? И какие документы необходимо предоставить работодателю. Спасибо.

Здравствуйте, Антонина. Главой 26 Трудового кодекса РФ предусмотрены гарантии работникам, совмещающим работу с получением образования, в частности, предоставление работнику дополнительного (учебного) отпуска при соблюдении следующих условий:

а) обучение по аккредитованной образовательной программе;

б) получение образования соответствующего уровня впервые. 

Основанием для предоставления работнику учебного отпуска является справка-вызов, которую предоставляет образовательное учреждение. Форма справки-вызова утверждена Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368. В соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ, если Вы обучаетесь по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель обязан предоставить Вам дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней; прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с учебным планом  образовательной программы высшего образования. Если же Вы обучаетесь по очной форме обучения, работодатель обязан предоставить Вам дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

Если Вы являетесь студенткой образовательного учреждения среднего профессионального образования, то согласно ст. 174 Трудового кодекса РФ, имеете право на дополнительный  отпуск

- с сохранением среднего заработка (при обучении по заочной и очно-заочной форме) для:

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего профессионального образования;

- без сохранения заработной платы (при обучении по очной форме)

для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году,

для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.

Коллективным договором Вашей организации или трудовым договором могут устанавливаться дополнительные гарантии, в том числе и работникам, совмещающим работу с обучением по не имеющим государственной аккредитации программам.

Ответ подготовили студенты 4 курса

факультета «Экономика, управление и право»

Санин И.Д, Ушаков Д.П.